Contratos mercantiles en Guatemala (página 2)

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Contratos mercantiles en Guatemala (página 2)


Articulo 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son vanos los acreedores o varios deudores.


Articulo 1348. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideraran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados.


Articulo 1352. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el plazo hecho por un solo, libera a los demás; y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito, y el suscripción hecho a uno de ellos libera al deudor.


Articulo 1353. La solidaridad so se presume; debe ser expresa por convenio de las partes o por la disposición de la ley.


Con relación a este articulo se establece una singularidad de las obligaciones mercantiles mancomunadas, en lo que al deudor o al fiador se refiere: si en una obligación mercantil hay varios deudores, su mancomunidad es solidaria en virtud de la ley (Art. 674. del Código de Comercio); o sea que se presume; no necesita ser expresa como lo manda el Código Civil. A la al contrario de éste, lo que se pactaría seria que la mancomunidad fuera simple. La particularidad de la mancomunidad en las obligaciones mercantiles es que, en cuanto a los deudores o sus fiadores, es solidaria por disposición procesal en contraposición a la civil que puede ser expresada; no se presume, excepto disposición legítimo en contrario.


Exigibilidad de las obligaciones sin plazos


La obligación está sujeta a un plazo o sea el tiempo en que el deudor debe cumplirla. Según el Código Civil, cuando se omite pactar el plazo, o se dejó a voluntad del deudor fijar la duración del mismo, el merecedor tiene que apelar a un mediador competente para lo que determine (Art. 1283 del Código Civil). Si este fuere el procedimiento que se siguiera delante las obligaciones mercantiles sin plazos, la celebridad en el cumplimiento de los contratos se vería afectada y difundiría hechos negativos en el tráfico comercial, además de hacer nugatoria la característica del poco formalismo del Derecho mercantil.


Aquí surge entonces una segundad peculiaridad de las obligaciones mercantiles cuando se omite el plazo, la obligación es exigible inmediatamente. La única excepción es a esta regla es que el plazo sea consecuencia de la misma naturaleza del resolución, en cuyo caso no opera la exigibilidad inmediata.


La Mora Mercantil


El deudor y el merecedor son sujetos de una obligación civil y pueden incurrir en mora; la mora es el status jurídico en que se encontrara sujeto si no cumple con su obligación o no acepta la presentación que le hace el deudor, según el caso, en virtud de la exigibilidad de los respectivos vínculos. La característica propia del Código Civil es que, para caer en mora, a excepción de las excepciones que establece el artículo 1431 del Código Civil, es necesaria la interpelación o sea el requerimiento en forma procesal o por medio de un protonotario. En cambio, en las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin menester de requerimiento, bastando únicamente que el plazo haya vencido o sean exigibles. Así se adquiere el status deudor.


La excepción a esta regla son los títulos de crédito y cuando hay pacto en el pacto, el Código Civil establece que la mora del deudor genera daños y perjuicios que deben ser pagados al digno; pero ellos deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, el Código Civil se orienta a mover que se pruebe fehacientemente que esos daños y perjuicios han causado o que necesariamente deban causarse, no siendo suficiente la simple reclamación o pretensión, a menos que se manejo de una cláusula indemnizatoria.


En lo mercantil sucede lo contrario hay un mandato para el deudor deudor de avalar los daños y perjuicios, indemne pacto en contrario, cuando la obligación tuviere por objeto una cosa cierta y determinada o determinable; daños y perjuicios que se cuantifiquen en relación al interés constitucional sobre el precio pactado en el convenio; y a la desidia de este, por el que tenga en la plaza al día del vencimiento; el de su cotización en la bolsa si se tráfico de títulos de crédito; y en objetivo de lo precedente, el que fijen expertos; en esta estipulación se favorece privilegiadamente al digno, es injusta porque no entra a considerar si los daños y perjuicios verdaderamente los provoco el incumplimiento del deudor; la ley los presume en desmedro de un tradición jurídica que viene desde el Derecho Romano.


Derecho de Retención


El derecho de retención es la genio que se concede al demandante mercantil para retener intereses muebles o inmuebles de su deudor, que se hallen en su poder; o de los que tuviere por medio de títulos representativos, cuando al ser exigida la obligación el deudor no cumple: o perfectamente, hasta que el deudor lo cumpla (Art. 682 del Código de Comercio). La retención funciona como una garantía a patrocinio del solicitante que desea hacer efectiva la obligación.


Pero como los acervo retenidos siguen siendo propiedad del deudor, el solicitante debe velar por su conservación; por eso la ley le asigna a este las obligaciones de un depositario; retener la cosa depositada y desligarse de hacer uso de ella; no registrar las cosas que se han entregado embaladas o selladas; avisar de cualquier perdida o ofensa que pudiera sufrir la cosa y de las medidas que deben tornarse para evitarlo; e indemnizar los daños y perjuicios que por dolo o fallo sufriere el deudor con relación a la cosa.


El derecho de retención opera bajo el régimen estipulado en los artículos 684 al 687 del Código de Comercio:


a) Cesa la retención si el deudor consigna la suma adeudada o la garantiza


b) La disposición que el deudor haga de los beneficios retenidos, no afecta la retención;


c) Cuando los capital retenidos son embargados, el merecedor que los posee tiene derecho: a conservar los caudal con carácter de depositario legislativo; a ser pagado preferentemente, si el proporcionadamente retenido estaba en su poder en razón del mismo arreglo que origino su cuenta; y, a ser pagado con prelación al embargante, si su relación de crédito es antedicho a la de este;


d) El demandante que retiene pagara costas judiciales, daños y perjuicios, si no entabla la demanda internamente del término judicial; o, si se declara improcedente su demanda. La ley no es específica el término para entablar la demanda, al menos que en cada acuerdo se pronuncie sobre este particular.


Nulo de las obligaciones plurilaterales


En materia de obligaciones y contratos mercantiles los hechos de nulo deben reducirse al máximo, en áreas de la seguridad del tráfico comercial; sobre todo por su celeridad y poco formalismo. En el Código de Comercio se establece que la nulo que afecte la obligación de una de las partes en un negocio plurilateral, no anula la totalidad del negocio jurídico, sino únicamente con relación a la parte que provoco la inútil; menos que ese hecho haga irrealizable la existencia del negocio. La nulo de estos negocios se rige por el Código Civil.


El negocio jurídico plurilateral es aquel en que los sujetos que intervienen no tienen intereses ni status jurídicos contrapuestos, como el caso del convenio de sociedad, la disposición de esta naturaleza no es propio del Derecho Mercantil, porque también en el Código Civil esta previsto el resolución de sociedad civil; pero, la abandono de una norma precisa en ese cuerpo reglamentario, fue acertado incluirla en el Código de Comercio, por los contratos plurilaterales que se dan a su amparo relacionados con la sociedad mercantil.


Con relación a la inepto de obligaciones y contratos mercantiles, cuando se alcahuetería de negocios jurídicos plurilaterales, el árbitro debe ser cauteloso para determinar una nulo de obligaciones mercantiles, basándose en los principios de verdad sabida y buena fe que deben regir la conducta de los sujetos, ya que esa cautela le da confianza y seguridad al tráfico comercial.


Calidad de las Mercaderías


En un resolución cuando hay obligación de entregar mercaderías, y no se estableció su especie o calidad, al deudor solo puede exigírsele la entrega de la mercadería de especie o calidad media. La calidad de las mercaderías no constituye una división de las obligaciones mercantiles, el presbítero con esta formula es el comerciante, aunque no siempre.


Capitalización de Intereses


Capitalizar intereses significa que cuando el deudor deja de pagarlos, la cantidad que se adeude por ese concepto, acrecienta el hacienda; de forma que, a partir de la capitalización, los intereses aumentan porque se elevo la suma del renta. La capitalización de intereses era conocido también como negocio bancario y esta regulado en el Art. 691 del Código de comercio, también se extendió a todos tipo de obligación mercantil, siempre que así se pacte en el convenio y que la tasa de interés no sobrepase la máxima que cobran los bancos. Contrariamente, el Art. 1949 del Código Civil prohíbe la capitalización de intereses; permitiéndola únicamente en el negocio bancario.


Vencimiento de las obligaciones de tracto seguido


Las obligaciones de tracto consecutivo en yerro de un cuota dan por vencido el plazo de la obligación, y la hace exigible, ileso pacto contrario (Art. 693 del Código de Comercio). En caso de bines inmuebles por abonos por descuido de plazo de cuatro o más mensualidades consecutivas (Art. 1836 del Código Civil), en caso de beneficios muebles la ley civil no tiene ninguna previsión; y si no se trafican como mercaderías se aplicaría por analogía la misma disposición del Código Civil. En el pacto de arrendamiento también se da por terminado cuando se dejan de remunerar por lo menos dos meses de renta


CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS MERCANTILES


El acuerdo, como acto jurídico, constituye el medio para que se de el movimiento en el tráfico comercial; aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él, sigue siendo una categoría para el surgimiento de las obligaciones de origen contractual.


El Arreglo en genérico no difiere totalmente espantajo el campo civil y el mercantil, en los conceptos aplicables en las características. Las características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones subjetivas, que se producen en masa, con celebridad, con reducidos formalismos, los que casi no se observan en la contratación civil.


El código civil en el artículo 1517 dice " Hay convenio cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación" .


La Representaciónpara Contratar


En el Derecho mercantil funciona lo que se pasión la representación evidente; o sea que una persona se manifiesta como representante de otra, sin penuria de ostentar un mandato, como seria necesario en el tráfico civil.


" Quien haya hexaedro lado, con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona esta facultada para desempeñarse como representante, no podrá invocar la yerro de representación respecto a terceros de buena fe". Art. 670 del Código de Comercio.


Forma del Resolución Mercantil


En el campo civil las personas puede contratar y obligarse por medio de escritura publica, documento privado, certificación levantada frente a el corregidor del ocasión, por correspondencia y verbalmente. En el campo mercantil la forma se encuentra mas simplificada; los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. Cuando el acuerdo se celebre en Guatemala y sus artículos surtan artículos aquí, debe utilizarse el idioma español, en concordancia con las leyes fundamentales de la Republica. Esta albedrío en el uso de la forma tiene sus excepciones, pues hay contratos en que si se exige una solemnidad determinada, tal es el caso del pacto de fideicomiso y el de sociedad, que deben celebrarse mediante escritura pública.


Los artículos 270 y 272 del Código de Comercio procesal civil y mercantil, establecen que toda controversia relativa a los contratos puede dirimirse mediante inteligencia arbitral, si así se consigna en escritura publica. En el demarcación mercantil es diferente: un resolución puede discutirse mediante arbitraje sin aprieto de que la cláusula compromisoria conste en escritura pública, lo que viene a ser una característica del acuerdo mercantil, según el artículo 671 del Código de Comercio.


Los Contratos por Adhesión


El pacto por adhesión ha sido criticado en la doctrina por poner en desventaja al consumidor frente al que ofrece un perfectamente o un servicio, sin requisa quienes lo defienden consideran que es el medio mas adecuado para aquellas transacciones que se dan en grandes cantidades. Por eso se ha considerado que esta modalidad de pacto es más susceptible de darse en el campo mercantil. Pero no es raro a las relaciones civiles, aun cuando se le revista de procedimientos diferentes.


En el campo comercial esta forma de contratar es lo mas comente. Por eso es que el Código de Comercio establece reglas, para interpretar los contratos por adhesión, con el objeto de proteger al contratante que recibe la proposición de entendimiento. Estos contratos, llamados en forma más técnica Contratos por Adhesión son producto de la negociación en masa; son elaborados en serie, según la ley de los grandes números, sometidos a las leyes de una estandarización rigurosa, que por un proceso de tipificación contractual reduce al mínimo el esfuerzo de las partes y la perdida de tiempo. Se puede ganar que estos contratos no sean contrarios a los intereses de la masa consumidora si el Estado tuviera un órgano que revisara previamente los formularios, machotes o pólizas, ayer de que se usaran con el público, como está previsto en el Código Civil para los formularios de la empresa que presta servicios públicos; previsión que debió ser para todo el acuerdo por Adhesión.


El Código de Comercio distingue dos situaciones que disciplina el acuerdo por adhesión:


a)Arreglo mediante formularios (Art. 672): En los contratos estandarizados mediante formularios, su interpretación se rige mediante las siguientes reglas:


1. Se interpretan, en caso de duda, en sentido menos dispuesto de quien preparo el formulario;


2. Cualquier renuncia de derechos tiene validez sien la redacción del documento aparece caracteres tipográficos mas grandes o diferentes al resto del documento,


3. Las Cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque estás no hayan sido dejadas sin finalidad.


b.Convenio mediante pólizas (Art. 673): Hay contratos que se celebran mediante pólizas (el seguro), mediante facturas (una compraventa), mediante órdenes o pedidos (el suministro). En estos contratos puede suceder que los términos en que se resolución, difieran de lo que dice el documento. Para ello se puede pedir una rectificación interiormente de quince días siguientes a aquel en que se recibe el documento; de lo contrario, se consideran aceptadas las condiciones consignadas. Asimismo, si la persona contra quien reclama no contesta internamente de quince días, se consideran aceptada la rectificación. En estos dos casos debe tenerse silencio como táctica manifestación de voluntad. A estas formas de contratar también se les aplica las reglas de interpretación antaño descritas.


Los actos jurídicos, sobre todo los que se refieren al tráfico patrimonial, están sujetos a cargas impositivas a beneficio del Estado. El hecho de que los sujetos contratantes fueron omisos en la tributación fiscal, puede ocasionar que esos actos obedezcan de ineficacia. Sin incautación, como el tráfico mercantil puede estar afectado en la buena fe comercial, cuando los sujetos omiten tributar con respecto a sus contratos y obligaciones, la ley establece que ello no produce la ineficiencia de los actos o contratos mercantiles, como siquiera los libera de avalar los impuestos omitidos. En estos casos, además de sufragar la carga tributaria, se objetará de las multas que se imponen corno consecuencia de disposiciones del Derecho Tributario.


Franqueza de Contratación


El pacto ha sido considerado como la máxima contención de la espontaneidad jurídica, entendida ésta como el desiderátum de las personas para hacer o no hacer lo que la ley permite. Ninguna persona esta obligada a celebrar arreglo. El Art. 681 del código de Comercio establece que nadie se le puede atañer a contratar sino cuando rehusarse a ello significa un acto ilícito o tropelía de derecho. La ley pretende si una persona habilita una empresa fabril o de intermediación para ofrecer al público ingresos y servicios, ella tiene la autogobierno jurídica para proponer si contrata o no con una persona determinada.


El comerciante puede arriesgarse que no contratara o negocia con sujetos de determinada religión, raza o situación económica, pero esto se considera un acto ilícito y un injusticia de derecho. No se puede dar comercios únicos para proveer un adecuadamente o un servicio (Un Monopolio) colocados en posición de privilegio. En este caso el comerciante cometería un demasía de derecho si se negara a contratar, porque como aceptablemente dice el parecer del preliminares del Código de Comercio "Si el consumidor no tiene la mano de nominar proveedor, este siquiera debe poder nominar su clientela" .


Posesiones de la cláusula " Rebus sic Stantibus»


Esta cláusula contractual, conocida como Teoría de la Imprevisión". quiere opinar que el anuencia se cumple siempre y cuando las circunstancias o cosas (rebus) se mantengan (stantibus) en las condiciones iniciales (sic). Al respecto la doctrina y el Código Civil no varía mucho. El Código de Comercio establece que el deudor puede demandar la terminación del arreglo únicamente en los de tracto seguido y en los de ejecución diferida, si sobrevienen hechos extraordinarios e imprevisibles que hagan gravoso el cumplimiento de la presentación. Una terminación que se diera por esas circunstancias no afectaran las obligaciones ya cumplidas ni aquellas en las que ya se ha incurrido en mora. O sea, que se alcahuetería únicamente de obligaciones pendientes.


El artículo 692 del Código de Comercio trae una particularidad del convenio mercantil; y que puede darse correcto al poco formalismo del tráfico comercial. Cuando se celebra un pacto se debe conocer de antemano quienes son las personas que lo van a contratar. A fin y al final, el mismo concepto de convenio que da el Código Civil así lo insinúa. Pero, en el mundo del comercio puede suceder otra cosa: una persona contrata con otra un determinado negocio, pero una de ellas lo hace como representante patente, reservándose la poder de designar en el interior de un plazo no superior a tres días, quien será la persona que resultara corno contratante definitivo. Esta designación para que surta artículos y vincule al designado, depende de que efectivamente éste acepte el pacto en forma personal o por medio de representante debidamente acreditado. Si el designado no se vincula al resolución el convenio diferente deviene en contratante innato. Este caso se configura también en el pacto de transporte de cosas, cuando la documentación permite sustituir al consignatario.


INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS.


Desde el artículo 1 del Código de Comercio, se dice que cuando hay insuficiencia de la ley mercantil, se aplicara la civil, observando siempre que por la naturaleza del tráfico comercial, deberá tomarse en cuenta los principios básicos para que, tanto las relaciones objetivas que norman, como las leyes que la rigen, se adecuen perfectamente. El Art. 694 establece que solo a error de disposiciones del Código de Comercio, se aplicaran las disposiciones del código civil. Este artículo es innecesario. Su objetivo ya estaba previsto, y en mejor forma, en el Art. 1 del código de comercio. De todos modos es muy importante el tema, no por la redacción de la ley, sino porque es necesario conocer como se va a realizar en materia de obligaciones y contratos, cuando el código de comercio es insuficiente.


Todo lo normativo de las obligaciones y contratos es genérico y se encuentra en el Código Civil, de modo que las preguntas sobre esa materia no las alega el Código de Comercio, porque es innecesario tratar de elucubrar sobre conceptos ya elaborados con precisión en la doctrina civil. Entonces, lo que el Código de Comercio hace es establecer aquellos aspectos que singularizan a las obligaciones y contratos que se dan en el campo comercial de guisa que operen como signos distintivos.


CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS


a) Contratos Bilaterales Unilaterales: Contratos bilaterales son aquellos en las que partes se obligan en forma reciproca (compraventa, suministro. seguro, etc.); unilaterales aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las personas contratantes (donación pura y simple, mandato tirado).


b) Onerosos y Gratuitos: Entendimiento gravoso es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Es sostener, en presencia de la obligación se tiene un derecho, aunque no sean equivalentes las prestaciones. En cambio, los contratos gratuitos se fundan en sinceridad: se da poco por falta. Obviamente en el Derecho mercantil no hay gratuitos porque la onerosidad es principio de este derecho.


c) Consensuales y Reales: De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, un anuencia es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan un consentimiento; en cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del arreglo se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio.


d) Nominativos e Innominados: El arreglo, sustantivamente, tienen un nombre. Una denominación. Este nombre se lo puede dar la ley (nominación constitucional) o la practica social (nominación social). Si un anuencia tiene como nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado; en caso contrario, innominado, que significa sin nombre.


e) Principales y Accesorios: Cuando un acuerdo surte existencias por si mismo, sin apelar a otro es principal. Si los existencias jurídicos de un arreglo dependen de la existencia de otro, es secundario.


f) Conmutativos o Aleatorios: Nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los onerosos; de forma que hay gravoso conmutativo y gravoso azaroso. El anuencia conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que el celebra el entendimiento cual es la naturaleza y ámbito de sus prestaciones (obligaciones) de modo que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la perdida que les causa o les podría causar el negocio. En cambio, el pacto es imprevisible cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la perdida o ganancias para las partes (el acuerdo de seguro, por ejemplo).


g) Típicos y Atípicos: Un acuerdo es típico cuando la ley lo estructura es sus instrumentos esenciales: aparece en el relación que da la ley. Es atípico (sin tipicidad) cuando no obstante ser resolución porque crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley específicamente.


h) Formales o Solemnes y No Formales: El Derecho Mercantil se caracteriza por si poco formalismo. Entonces, esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial porque en él, cualquier forma de contratar, fuera de casos expresos de la ley (el de sociedad, fideicomiso, etc.) tiene validez y vincula a las partes. El acuerdo es formal cuando en ella mace el vinculo no deja de surgir por la partida de formalidad anula en entendimiento. El entendimiento es no formal, cuando el vínculo no deja de surgir por la desaparición de alguna formalidad. Esto último es la regla en el Derecho Mercantil.


i) Condicionales y Absolutos: Un entendimiento es condicional cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria; y en tajante, cuando su eficiencia no esta sometida a una condición.


j) Instantáneos y Sucesivos: Cuando un entendimiento se consuma o se cumple d una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora proporcionadamente, si las obligaciones se van cumpliendo en el interior de un termino o un plazo que se prolongue después de celebrado el anuencia, se pasión consecutivo o de tracto-sucesivo.


LOS CONTRATOS MERCANTILES EN PARTICULAR


" LA COMPRAVENTA MERCANTIL"


La transacción saldo mercantil es la figura contractual que hace efectiva la decano parte del trafico comercial, ya que la actividad productiva, canalizada a través del comerciante intermediario, desemboca en el consumidor por medio de la compraventa. Este resolución se puede considerar como el motor de la dinámica comercial, que a su vez genera otro tipo de vinculaciones: bancarias, de seguros y fianzas, de títulos de crédito, etc.


La compraventa mercantil se encuentra regulada del artículo 695 al 706 del Código de Comercio. Tiene este conjunto de normas la particularidad de no desarrollar el entendimiento con la extensión que lo hace el Código Civil; particularidad que también suele observarse en la doctrina, pues los autores la tratan escuetamente; y cuando se extienden, suele repetir conceptos o razonamientos ya dichos en los textos del Derecho Civil. En el caso del Derecho guatemalteco, su intención es normar únicamente aquellas especialidades que puedan al negociar compraventas mercantiles; y deja al Código Civil la tarea de acopiar toda la teoría que durante siglos se ha ido acumulado en torno a este entendimiento.


La compraventa mercantil se da en masa y no en forma aislada como sucede en el campo civil. Pero, conforme nuestro derecho, este señalamiento no es suficiente aun. En el código los artículos que se están refiriendo sistemáticamente a las mercaderías, entendiéndose como tales a todo satisfactor que se produce para ser revendido, ya sean como producto gastado o sujeto a posterior reelaboración. La participación de los comerciantes puede ser en los dos extremos subjetivos del vínculo: comprador y tendero. A esta compraventa se le puede citar plena: cuando los dos son comerciantes. Pero, también puede darse como acto cerilla, y sucede cuando se vende el producto al consumidor no al comerciante. Los negocios se dan en masa; que el objeto vendido sea una mercadería; y que participe el comerciante en su actividad profesional, son parámetros que sirven para elaborar un concepto de compraventa mercantil. En el resolución la enajenación de un empresa, de una marca, de un nombre comercial de un establecimiento se dice que no hay compraventa mercantil, sin secuestro, debe considerarse como compraventa mercantil porque las cosas mercantiles se rigen por el Código de comercio, conforme el articulo 1, aunque el pacto no se rige por el articulado, ya que no hay una sola norma aplicable a la enajenación de dichas cosas; pero, como ese mismo articulo deje de negocios, que es el genero, y no de contratos, que es la especie, es indudable la naturaleza mercantil de la enajenación de la empresa o sus fundamentos.


De acuerdo a los artículos que regulan la tipificación de la compraventa mercantil, se puede aseverar que es un anuencia por el cual el comerciante transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es acreditar el precio.


La compraventa mercantil es un entendimiento sinalagmático, gravoso, conmutativo, consensual, principal y traslativo de dominio.


a)Personales: Los medios personales de la compraventa son el mercader y el comprador, Los dos o uno de estos sujetos tiene que ser comerciante y encontrarse actuando adentro de su actividad empresarial. Obligación del mercader es entregar la mercadería; y el comprador, avalar el precio. Estas obligaciones se particularizan Según la modalidad de compraventa que se adopte.


b)Reales: Los principios reales son la cosa y el precio. La cosa son las Mercaderías; y el precio, la contraprestación a cargo del comprador. Este debe ser vivo y cierto; vivo para que el anuencia no sea gratis; y cierto, en cuanto a que debe ser determinado o determinable por los contratantes.


c)Formales: La forma del resolución de compraventa varía según la mercadería enajenada. Si es vehículo, la escritura publica es necesaria en la maduroía de los casos; si se negociación de un televisor, se hace pero documento privado con firmas legalizadas; la negocio de un pantalón, por una simple hechura; la operación de un refresco, es verbal. No hay pues, una formula común. Depende del negocio en particular.


Especies de compraventa


En el Derecho Mercantil se incluyen como especies de este pacto algunas figuras propias del Código Civil y que aparecen en el tráfico comercial. Para el progreso del Código de Comercio, solo se incluye aquellas que pueden inferirse de este; o que están relacionados con artículos que disciplinan las generalidades del arreglo mercantil. Adentro de las especies están las siguientes:


a)Cesión Contra Documentos


Los títulos representativos de mercaderías, caracterizados por no representar un valencia dinerario, sino una mercadería determinada: carta de porte, conocimiento de añagaza y certificado de depósito. Entonces, la traspaso de documentos ocurre cuando el comerciante cumple su obligación de entregar el objeto vendido, en el momento en que se transfiere el titulo representativo; en ese mismo instante, menos pacto en contrario, se debe satisfacer el precio y el comprador solo puede negarse por defectos en la calidad o estado de las mercaderías representadas si tiene pruebas sobre ello. De lo contrario, entregado el titulo, debe pagarse el precio, según el Art. 395 del Código de Comercio.


b)Cesión de cosas en tránsito


Según el Código de Comercio, se puede negocio un objeto que esta en transito, por ejemplo, una mercadería que aun viene en el barco. En este caso, el comprador tiene atribución de resolver el entendimiento si el objeto no llega en buen estado o en la plazo acordada.


En el trafico comercial también se puede dar esta modalidad de contratar, pero con la particularidad de que, si en los documentos entregados al porteador se encuentra la pópalestra de seguro de transporte, los riesgos han sido trasladados al comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías, a no ser que el comerciante tuviere conocimiento de la perdida o avería de las cosas y hubiere ocultado esas circunstancias al comprador. (Art. 696 del Código de Comercio). La diferencia pues, es que en la mercantil el aventura de los cosas puede adquirirse antaño del recibo de las mercaderías.


La liquidación FOB se distingue por sujetarse en su formula contractual a las expresiones abreviadas que se usan en el comercio internacional y que son conocidas como INCONTERMS (Términos Internacionales de Comercio) FOB quiere sostener escapado a bordo- puerto de engaño convenido; y se caracteriza porque el comerciante cumple su obligación al entregar la cosa, al depositarla a costado del buque u otro vehículo que ha de transportarla, en el ocasión y tiempo convenidos. A partir de ese momento se trasladan los riesgos al comprador. En este negocio se deje de precio FOB y este comprende: el valía de la cosa mas los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento en que la cosa este a borde del medio de transporte. (Código de Comercio Art.697)


Esta liquidación se caracteriza porque la obligación del tendero es entregar la mercadería colocándola a un costado del medio de transporte, momento a partir de cual se transfiere los riesgos al comprador. El precio incluye el valía de la cosa, más los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de colocar la mercadería al costado del medio de transporte. FAS quiere opinar: evadido al costado del barco-puerto de emboscada convenido (Art. 698 del Código de Comercio)


Es aquella en la que el precio de la mercadería comprada incluye el costo, el seguro y el flete; el término, al igual que los anteriores, es una sigla que proviene del idioma ingles: Cost, Insurance, Freight. En esta peculiaridad, el mercader tiene las siguientes obligaciones:



  • Contratar y retribuir el transporte de las mercaderías y obtener títulos representativos.

  • Tomar y sufragar el seguro por el valencia total de la cosa objeto del acuerdo, en beneficio del comprador o de la persona que este indique, por los riesgos convenidos o los que sean usuales con respecto al objeto asegurado, debiendo obtener la póruedo o certificado correspondientes.

  • Entregar al comprador o a la persona indicada, los documentos ayer señalados. En esta compraventa los riesgos son por cuenta del comprador desde el momento en que la mercadería es entregada al porteador, el que también marca el inicio del periodo del seguro. La obligación de satisfacer el precio nace cuando el comprador recibe los títulos representativos y la póruedo de seguro. Pudiera ser que el mercader no contratara el seguro en los términos convenios o fuera de lo que se acostumbra en el caso específico; si eso sucediera, el tendero rebate de los riesgos como hubiere respondido al asegurador. Incluso, el comprador puede contratar el seguro y deducir del precio el valía de la prima pagada (Arts. 699 al 702 del Código de Comercio)


La transacción C y F es aquella en la que el precio cotizado solo incluye el costo del flete, o sea que se suprime el seguro. A esta modalidad se aplica todo lo expuesto para la compraventa CIF, omitiendo las directrices legales que se refiere al seguro.


g)Otras especiales


Las modalidades anteriores, en su veteranoía, recogen los términos comerciales internacionales para contratar, en el sentido que, cuando se proxenetismo de transacciones de país a país, el significado puede ampliarse para interpretar los contratos, sin bloqueo a nivel locorregional, pueden darse otras modalidades comunes previstas en el Código Civil y que operan con mas relieve en el ámbito del comercio: Compraventa al gracia o prueba (Art. 1799); compraventa sobre muestras (Art. 1800); compraventa expresado en especie y calidad (Art. 1801); compraventa de cosas futuras (Art. 1805); compraventa con reserva en dominio (Art. 1834 y siguientes). Estas formas de compraventa se encuentran en el Código Civil, de guisa que únicamente junto a señalar que son modalidades muy comunes interiormente del tráfico comercial.


" OPCIÓN DE COMPRAVENTA"


El articulo 706 del Código de Comercio establece la diferencia con la opción (promesa autónomo) del Código Civil (Arts. 1676 al 1681) en cuando al plazo, pues en esta no puede exceder de dos años si se tráfico de inmuebles o derechos reales sobre los mismos; y de un año, si se prostitución de otros intereses o prestaciones. En cambio, en la opción de compraventa de cosas mercantiles, el artículo indicado dice que las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Es interesante señalar que, como promesa de anuencia, no se encuentra una figura específica en el Código de Comercio. Ello no quiere asegurar que en la práctica no pueda celebrarse un negocio para prometer la celebración de otro, aplicando lo previsto en el Código Civil y tomando en cuenta las características de las obligaciones y contratos mercantiles.


" Entendimiento DE SUMINISTRO"


El pacto de suministro es tratado como una modalidad de compraventa en el derecho guatemalteco esta tipificado como un entendimiento autógnomo y regulado en los artículos 707 al 712 del código de comercio. El argumento de quienes afirman que el suministro es una especie de compraventa, parte del supuesto de que también en esta la entrega del objeto convenido puede hacerse en forma fraccionada. Pero, esa circunstancia no tipifica un pacto de suministro porque en la compraventa cada fracción forma parte de una mismo prestación. En cambio, en el suministro las entregas periódicas de la mercadería son prestaciones entre una y otra, de modo que también el precio se define por cada una que se cumple. En todo caso, en nuestra legislación no hay argumento para confundir un convenio con otro; el suministro es un arreglo típico, autógnomo de cualquier otra figura negocial.


El pacto de suministro, una parte, emplazamiento suministrarte, se obliga mediante el precio, a realizar a privanza de otra, llamado suministrado, una serie de prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Las prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Las prestaciones periódicas serian, por ejemplo, que un industrial de muebles obligara a entregarle a un intermediario una cantidad de bines al fin de cada mes, conforme al plazo pactado. Las prestaciones continuadas se darían en el suministro diario de energía eléctrica o el servicio de lavandería en el suministro que un comerciante le prestara en forma continua a un hospital.


Este arreglo cumple una función importante interiormente del comercio, porque permite que las personas suministradas tengan asegurada la provisión de un o un servicio. Es común este anuencia internamente de los negocios jurídicos mercantiles; aunque a muchos, por desconocimiento de la tipicidad del mismo, cuando se redacta por escrito, no se le apasionamiento por su nombre. Un comerciante revendedor, en oportunidad de proveerse aisladamente de las cosas que expende en su empresa, celebra un resolución de suministro para permanecer surtido su almacén; un hotel que careciera de lavandería, puede contratar el servicio de lavado de ropa con un comerciante que se dedicara a prestarlo.


El entendimiento de suministro es consensual, doble, principal, gravoso, de tracto seguido. Este arreglo es gravoso azaroso, porque las partes corren el peligro de que los precios varíen durante el plazo del anuencia y ello significa perdida para una de las partes.


En el resolución de suministro la variación de los precios no puede ser un precio de los que determinan la calidad aleatoria. Se contrata sobre bases ciertas y por eso es gravoso conmutativo, si las prestaciones se vuelven onerosas, para eso esta el articulo 688 del código de Comercio, que recoge la teoría de la Imprevisión, con el que se resolvería cualquier diferencia entre las partes por la variación del precio.


a) Personales: Los utensilios personales son el suministrarle, o sea quien proporciona los ingresos o servicios a cambio de un precio; y el suministrado, que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas de los caudal o servicios y paga el precio.


b) Formales: El convenio de suministro no esta sujeto a formalidades especiales. Según la organización de la empresa, puede constar en documentos pre-redactados; aparte que lleve aparejada una garantía prendaría o hipotecaria, en cuyo caso debería constar en una escritura publica. Pero, son casos muy raros; a veces ni siquiera consta por escritura.


c) Reales: Aun cuando asegurar cosas mueble es una tautológica, los términos que usa le ley para designar el objeto auténtico de un arreglo de suministro, son los de cosas muebles y servicios. La entrega de estos se hace mediante prestaciones periódicas o continuadas que pueden estar cuantificadas en el contenido del pacto, ya que sea por una cantidad especifica o fijando un mínimo y un máximo en donde puedan oscilar el monto de las prestaciones, en el entendimiento de que, en este ultimo caso, es al suministrado a quien se le confiere el derecho de fijar la cuantía: Ahora, cuando no se fija la suma de las prestaciones se entenderá que es aquella que necesita el suministrado al momento de celebrar el resolución. Esta última solución en un caso de omisión es poco certera, porque resulta harto subjetivo fijar el límite de la requisito del suministrado. Sin secuestro, es la regla contenida en la ley. El otro hábitat positivo del anuencia es el precio. Este, cuando las prestaciones son periódicas, se determina y paga con relación a cada una, en forma aislada. Si son continuas se calcula sobre la almohadilla de un periodo de tiempo.


PLAZO, SUSPENSIÓN. DENUNCIA Y TERMINACIÓN DE ESTE Pacto


El plazo en el convenio de suministro tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado. Esto quiere proponer que las dos partes están facultadas para darlo por concluido si observan observancia en la comunicación. Como en el interior del plazo se pueden cumplir prestaciones periódicas y el suministrado estar facultado para fijar las fechas de las entregas, debe comunicarle estas al suministrado con suficiente anticipación, lo que viene a ser una previsión imprecisa, porque el termino suficiente es indeterminado. Hubiere sido mejor determinar un plazo específico en desaparición de una previsión contractual.


La suspensión del acuerdo es una aprobación del suministrante, quien puede interrumpir las prestaciones si el suministrado no cumple sus obligaciones, sobre todo en lo que se refiere al cuota del precio. Pero, para que se pueda desempeñar esa talento es necesario que comunique su decisión con anticipación suficiente. En cuanto a la denuncia, esta ocurre cuando el arreglo no tiene plazo específico, en ese caso, cualquiera de las partes se desliga del vínculo contractual dando aviso con la anticipación pactada o noventa días ayer de la data en que se considere que la relación ya no surtirá posesiones.


En lo que se refiere a la terminación del acuerdo, es indudable que la conclusión del plazo lo da por terminado. Pero, también termina si la conducta del suministrante denota que las prestaciones futuras no cumplirán en su oportunidad. En este aspecto la ley debió cubrir la conducta de uno y otro contratantes, de guisa que la descuido de plazo de una prestación también fuera acusada por terminación, ya que el articulo 711, esta designado solo para la obligación del suministrante, no obstante, en un caso de esta naturaleza, no se optaría por la terminación, sino por la suspensión pre-aviso, lo cual parece que introduce una desigualdad en la forma de tratar el incumplimiento de las obligaciones de las partes, ya que no es lo mismo suspender que dar por terminado un convenio.


A este pacto no se le dio la importancia legislativa que amerita y se le coloco como parejo del suministro, lo cual viene a se un error porque siendo un convenio autógnomo, no tenia por que aparecer sito como apéndice y regulado por un solo articulo del Código de Comercio (713). Por otro banda, dada su importancia en la practica comercial y por la forma en que lo denominan los comerciantes, no debió llamársele convenio estimatorio, sino pacto de consignación. Conforme al derecho guatemalteco, el anuencia estimatorio no se prolonga con ningún entendimiento, ya que ha sido tipificado como autógnomo.


El arreglo estimatorio es aquel por medio del cual un sujeto, llamado consignante, en entrega a otro, llamado consignatario, mercaderías a un precio estimado, para que en un plazo fijado se pague dicho precio o admisiblemente se devuelven las mercaderías.


El resolución cumple una función importante en el comercio porque el comerciante minorista puede cazar mercaderías sin detener de inmediato el precio, con la opción de devolverlas si nos las vende interiormente del plazo que se pacte. Ahora aceptablemente, si las vende paga el precio y obtiene una beneficio que se constituye por el valencia que el consignatario le sume al robusto estimado. Si no vendiera la mercadería debe devolverla. De lo inicial, se puede apreciar la función que tiene este anuencia, permitiendo la provisión de mercaderías sin exigencia de un plazo inmediato del precio y con la expectativa de obtener ganancias.


· Gravoso Conmutativo


· De tracto consecuente


· Translativo de dominio


a) Personales: el que entrega las mercaderías se le apasionamiento consignante; y, quien recibe para venderlas se ardor consignatario. Se establecen las siguientes obligaciones para las partes.



  • El consignatario en ningún momento se puede liberar de la obligación de respaldar el precio de lo que no pueda restituir, aunque las causas no le sean imputables.

  • El consignatario tiene disposición de los beneficios consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores, o sea que están adentro de su esfera patrimonial, pero en forma limitada.

  • El consignante no tiene poder de disposición sobre las cosas consignadas.


b) Formales: El resolución estimatorio no esta sujeto a formalidad alguna, y regularmente, sobre todo con mercaderías de uso diario, se concerta de palabra, basados en la confianza comercial. Si se comercio de consignar mercaderías sujetas a registro (vehículos, maquinaria identificable, etc.) tendría que formularse el anuencia en escritura publica e inscribirse en el registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto de que el consignatario estuviera en la capacidad de transferir la propiedad y con almohadilla en el poder de disposición que tiene.


c) Reales: Los medios reales son las cosas (mercaderías) y el precio. Es el que estiman las partes entre si, sin tomar en cuenta el valencia añadido que le suma el consignatario; no obstante, es practica comente que se pacte el monto del valencia complemento, con el objeto de que no sea excesivo y se desestimule la circulación de las mercaderías.


Como es un anuencia sujeto a un plazo, el acuerdo termina por le transcurso de este. Sin requisa, si antaño del vencimiento el consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio estimado en que las recibió, el acuerdo se da por finalizado.


" Resolución DE DEPÓSITO MERCANTIL"


El deposito, considerado como la prestación de un servicio, es un acuerdo por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía al depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando lo requiera.


Como la función primordial del depósito es la custodia de un correctamente, esta viene a ser nota distintiva. El acto de depositar puede estar relacionado con distintas ramas de un sistema jurídico; de ahí puede suceder: deposito civil, cuando el negocio se rige por el rato de deposito del Código Civil, depósito mercantil, cuando se prostitución de un negocio oteo mercantil; depósito bancario (que también es mercantil), cuando se hace por medio una institución bancaria; y, deposito sumarial, cuando lo ordena un sentenciador.


El depósito puede ser regular e irregular. Es Regular cuando se devuelve el mismo aceptablemente que se deposito; e Irregular cuando se devuelve uno dispar al depositado, de la misma especie y calidad o de valía equivalente como en el caso del patrimonio. El Regular es más común en las relaciones civiles; y el regular, en las mercantiles. Sin secuestro, la custodia que se confía a un almacén genérico de depósito, es regular y de carácter mercantil.


El anuencia de depósito cumple una función importante en el tráfico comercial, porque permite a los comerciantes que no disponen de los de locales adecuados, la posibilidad de encomendar a otro la custodia y conservación de sus mercaderías. En el caso del tero, entregado a una institución bancaria o sola otorga la seguridad, sino también proporciona una delantera de poder devengar intereses o agenciarse medios de suscripción (cheques) cuando se dispone a la perspectiva. En lo a los almacenes generales se refiere, como negocios organizados técnicamente, facilitan el comercio de importación y explotación por medio del deposito. Es pues, variada la posibilidad de este negocio. Nos encontramos frente a uno de los contratos de anciano práctica para el desenvolvimiento comercial.


El acuerdo de depósito mercantil es sinalagmático, gravoso conmutativo, principal, verdadero de tracto seguido.


a) Personales: Los medios personales del entendimiento de depósito son: el depositante y el depositario. Son obligaciones del depositante: remunerar el valencia o precio del deposito, sin que pueda darse el pacto en contrario, ya que en lo mercantil no puede darse los negocios gratuitos, acreditar los gastos que haya hecho el depositario para la custodia del aceptablemente depositado; y, remunerar los daños y perjuicios que el deposito hubiere causado. Estas obligaciones las tiene el depositante para con el depositario y están normadas en el código civil, ya que el comercio no establece cero sobre el particular. En cuanto al depositario, tiene las siguientes obligaciones: custodiar la cosa depositada para una adecuada guardia y conservación; dar aviso al depositante o a un sentenciador, sobre un peligro que amenace con la perdida o menoscabo o perdiere la cosa depositada, deberá indemnizar daños y perjuicios; y, restituir la cosa depositada.


b) Reales: El hábitat auténtico de un pacto de depósito mercantil puede representarse en diversa forma: mercaderías, boleto, joyas, títulos de crédito, títulos de títulos, etc. Cuando se depositan cosas fungibles, puede pactarse que el depositario tenga poder de disposición sobre la cosa depositada, con la obligación de restituir otra de la misma especie y calidad.


En este caso en lo que fuere conducente, se aplican las reglas del anuencia mutuo; este es el típico depósito irregular. En el caso de que el adecuadamente depositado sea caudal (deposito bancario), por la misma naturaleza del negocio bancario, hay transferencia de propiedad sobre el admisiblemente depositado, de modo que, sin que se pacte, el asiento puede disponer del mismo, con la obligación de restituirlo cuando se le requiera. Un aspecto importante del deposito mercantil, sobre todo en el deposito bancario de monises, es que cuando los depositantes son dos o mas personas, cualquier codepositante puede exigir la devolución del correctamente, aun en el caso de que uno o algunos de ellos hubiere fallecido, previsión lícito que admite pacto en contrario. Para la practica contractual bancaria, podríamos aseverar que el uso inherente de las conjunciones " y/o". no es posi6le porque la mancomunidad o es simple o es solidaria; pero no puede ser las dos cosas a la vez.


El Código de Comercio no establece ninguna norma relativa a la terminación del entendimiento de deposito, de guisa que se estará a los previstos en el Código Civil: restitución del objeto depositado a requerimiento del depositante; devolución que hace el depositario avisando con prudente anticipación, cuando no se hubiere pactado plazo, devolución que puede hacer el depositario cuando se ve imposibilitado de cumplir su obligación de custodia (Arts. 1974, 1992 y 1996 del Código Civil). Estas reglas para la terminación del convenio de depósito, no operan de pleno derecho en el caso del depósito bancario, pues este se rige por sus leyes específicas y por los usos propios de la práctica bancaria. Cuando un deposito se hace a plazo el depositante no puede exigir la restitución, sino hasta transcurrido el mismo. Y, en el caso del depósito de Almacenes generales, se rige por leyes


DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES


Un almacén universal de Depósito, es una sociedad anónima con carácter de Institución auxiliar de crédito, cuyo objetivo es el depósito de mercaderías de importación y exportación. Por tratarse de un depósito mercantil revestido de características especiales, el Código de Comercio en el artículo 717, remire su conocimiento a sus leyes especificas: Decreto 1236 del Congreso de la República, Decreto 1746 del Congreso de la República, Reformado por el Decreto 55-73 del mismo organismo; leyes que rigen a los almacenes del Crédito Hipotecario Franquista de Guatemala y los que se organizan a nivel de empresa privada. Nota distinto de este depósito es que permite la emisión de los títulos de crédito conocidos como certificados de depósito y bonos de prenda; y que el sujeto depositario solo puede serlo una sociedad anónima debidamente autorizada.


" CONTRATOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DE CRéDITO"


LAS OPERACIONES DE CRéDITO


En el tráfico comercial de nuestra época el crédito facilita las relaciones mercantiles que permiten lograr fortuna, sobre todo dinerarios, que se traducen en nueva riqueza mercantil; o perfectamente es el vehículo apropiado para obtener satisfacciones de nuestras deposición. En todos los sectores de la actividad económica el crédito se hace presente para alcanzar variados objetivos.


Según el Diccionario de Derecho Privado, la palabra crédito significa el: Derecho que uno tiene a aceptar de otro alguna cosa: por lo común billete.


Ahora correctamente, las relaciones de crédito no son propias del tráfico jurídico comercial; también existen en el civil; el mutuo, por ejemplo. Pero en esta parte estudiaremos las que el Código de comercio tipifica como contratos.


Campo de las operaciones de crédito


Las operaciones de crédito han estado vinculadas, generalmente, a la actividad bancaria. El mismo nombre que se les asigna es similar a las llamadas operaciones bancarias. En el medio guatemalteco estos negocios que vamos a estudiar tienen la particularidad de que legalmente no son propios de la negociación que llevan a término los bancos; en otras palabras, para celebrar un pacto que contenga una operación de crédito no se necesita hacerlo con un faja; las partes pueden ser dos personas individuales. Y decimos legalmente, porque una cosa es lo que presume la ley, y otra, la ingenuidad.


En la práctica es común que el descuento, la transigencia de crédito, el crédito documentario, se manifiestan únicamente como negocios bancarios. Por esa razón, y con la salvedad antiguamente apuntada, hemos creído documentario, se manifiestan únicamente como negocios bancarios. Por esa razón, y con la salvedad ayer apuntada, hemos creído necesario exponer algunos datos importantes en torno a la función bancaria muy mínimos por cierto- la finalidad docente de este texto; no sin antiguamente advertir que quien quiera profundizar sobre esta mecanismo del Derecho Mercantil- el Derecho bancario encontrará la bibliografía suficiente para un longevo conocimiento sobre dichos temas.


La banca y las operaciones de crédito


Principiemos por precisar lo que es un bandada. Conforme los artículos 1 y 6 de la ley de Bancos de Guatemala, los bancos nacionales, privados o mixtos, son sociedades anónimas destinadas a realizar negocios que consisten en préstamos de fondos que se obtienen del público mediante el recibo de depósitos o la Traspaso de bonos, títulos u obligaciones de cualquier naturaleza. Lo preliminar está previsto sin perjuicio de que puedan intervenir sucursales de bancos organizados en el extranjero, siempre y cuando sean debidamente autorizados mediante los procedimientos estipulados en la legislación bancaria.


Al observar los fundamentos que se dan en los artículos citados hacemos notar que los bancos nacionales únicamente pueden tener como propietario a una sociedad anónima. Es prohibido que una persona individual realice negocios propios de los bancos. En cuanto a la participación estatal, los bancos nacionales pueden ser privados o mixtos; en los privados no existe ninguna intervención pública; el costado es propiedad monopolio de los particulares.


En los mixtos, el Estado participa como copropietario de la empresa bancaria, pegado a los particulares. Los bancos propios del Estado tienen su ley específica.


Conforme el artículo 34 de la ley de Bancos, estos se clasifican así: Bancos Comerciales, Bancos Hipotecarios y Bancos de Capitalización. Esta misma ley se encarga de conceptuar a cada uno de ellos; Bandada Comercial, es el que realiza operaciones pasivas y activas a corto plazo. Cárcel Hipotecario, es el que está facultado para emitir bonos hipotecarios o prendarios y sus operaciones pasivas y activas son a mediano o liberal plazo. Y, Parcialidad de Capitalización, es el que está facultado para emitir títulos de capitalización y aceptar primas de parquedad para alterar en operaciones activas. Este último negocio contratos de capitalización, por los que el particular ahorrante se obliga a entregar primas de parquedad, únicas o periódicas, y el asiento se compromete a devolverle un caudal determinado al vencimiento del plazo, el que no puede exceder de veinticinco años. La devolución puede ocurrir ayer si se pacta que pueda terminar por sorteo. Un tira puede estar acreditado para diversas operaciones: comerciales, hipotecarias y de capitalización. (Artos. 34-35-36- 37 y 67 de la Ley de Bancos).


Funciones principales de bancos


Doctrinariamente podernos resumir en cuatro, las funciones principales de los bancos:


a) Crear medios de cuota (fundamentalmente el cheque);


b) Favorecer la concentración de peculio. Esta concentración no es estática; es dinámica, pues el mesa hace circular el plata ahorrado en provecho de la actividad económica y del ahorrante que percibe intereses;


c) Distribuir créditos. Los bancos hacen factible la obtención y distribución del solicitud dinerario que se invierte en la economía del país, mediante procedimientos técnicos, seguros, especializados y previamente planificados para reforzar la recuperación; y


d) Facilita pagos y cobros entre distintas plazas. Esta función la llevan a lado los bancos mediante el servicio de plazo o cobros de títulos de crédito u otro tipo de obligaciones internamente o fuera del país.


Las funciones anteriores las realizan los bancos por medio de las llamadas operaciones "bancarias, se clasifican en: activas, pasivas y neutras. En las operaciones activas el porción es sujeto solicitante de la relación; aperturas de créditos, descuentos, préstamos de diversa índole. En las operaciones pasivas, el asiento es sujeto deudor, depósitos bancarios, emisión de obligaciones, emisión de bonos hipotecarios o prendarios. Y, en las operaciones neutras, el porción no es ni deudor ni merecedor. Son operaciones de intermediación, de servicio a su clientela; servicios de caja de seguridad, administración de caudal, cobros en militar.


El pacto Bancario


El negocio bancario forma parte de las relaciones jurídicas mercantiles, ya que nuestro Código de comercio en su artículo 2°. Lo tipifica como actividad mercantil. Ello quiere opinar que el resolución bancario, nominado o no, es de naturaleza mercantil. Debemos aclarar que cuando usamos el contexto Derecho bancario, no es con la finalidad de inducir al pensar que constituye una rama autónoma de la ciencia jurídica; es únicamente para suministrar su sistematización y estudio, en el entendido de que constituye una sub-rama del Derecho mercantil en normal.


Por las características con que se dan las relaciones objetivas de comercio, el negocio bancario expresado en los contratos no escapa a los matices propios de las operaciones masivas. Así, podemos opinar que son particularidades del entendimiento bancario, las siguientes:


a)Son contratos por adhesión: Cuando uno celebra un arreglo con una institución bancaria, es ésta quien determina los términos contractuales a los que debe sujetarse el negocio. En el préstamo bancario, por ejemplo, cuando se le entrega al becario la relación que otorga al crédito, se señalan las bases generales y especiales para la elaboración del acuerdo; conducta que es similar en cualquier otra manifestación negocial.


b)Son contratos estandarizados: Los bancos, como complemento de la adhesión, tienen uniformados mediante contratos-tipo, las fórmulas que se usan en cada una de las especies de negocios que puede efectuar.


c)Singularidad de la prueba de los contratos: Hemos conocido con antelación que para seguridad de las obligaciones mercantiles, indemne disposición expresa de la ley, la prueba de las mismas es amplia y variada. En el caso de las obligaciones son concluyentes para establecer el vínculo, sin que ello signifique que no se tanga derecho a discutir la fiabilidad de estos asientos.


d) Importancia de la buena fe: Las obligaciones mercantiles, lo decíamos en la parte normal de este ejemplar, tienen como bases fundamentales la verdad sabida y la buena fe. Significa esto que las partes deben proceder con absoluta fidelidad al celebrar un anuencia; y mantenerla durante su vigencia. Insultaría a la buena fe del cliente que falsea su situación financiera para obtener un crédito; como también evitaría el porción que divulga injustificadamente el secreto bancario, en cuanto a las operaciones que le confía su cliente. Estos son mínimo más que dos ejemplos de cómo las partes deben conducirse con precioso apego a la buena fe en esta clase de contratos.


Comprensión DE CRéDITO


Por el resolución de transigencia de crédito, un sujeto denominado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado, a poner a su disposición una suma de metálico o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado, éste a su vez, se obliga a restituir las sumas de que hubiere dispuesto o las que hubieren pagado por su cuenta, más gastos, comisiones e interés que resulten a su cargo. Este arreglo se rige por los artículos 718 al 728 inclusive, del Código de Comercio.


El arreglo de comprensión de crédito cumple la función de poner a disposición del acreditado una cantidad de monises para dedicarlo a sus actividades comerciales o industriales o acertadamente que se cancelen obligaciones por su cuenta. Como el acreditado puede no entender el momento preciso en que carecerá el caudal, es una delantera tenerlo únicamente a disposición para su oportunidad, con el privilegio de fertilizar intereses únicamente sobre el saldo que le resulte en un momento determinado y no sobre la cantidad total de la transigencia.


Por otro costado, como se fija un límite máximo, el acreditado puede pactar una cantidad más anilla de lo que tiene planificado trastornar, sobre todo por las fluctuaciones de precios u otras circunstancias fortuitas de contratación, lo que no sucede en los préstamos cerrados. En el caso del acreditante, esta operación le permite cobrar efectivo por concepto de intereses mediante estudios planificados, previos al otorgamiento de una transigencia. En los bancos, específicamente, los créditos se otorgan haciendo estudios sobre la capacidad económica del acreditado, exigiéndose garantías que aseguren la recuperación.


CARACTERES DEL Arreglo


Muchas teorías se han formulado para explicar la naturaleza jurídica del acuerdo de tolerancia de crédito, siendo las más connotadas las siguientes:


a) Acuerdo mutuo: Las circunstancias de que en este arreglo se dé la restitución dci valencia recibido y que se paguen intereses, fundamente la exposición de que la comprensión significa una relación contractual consensual, en donde la calidad de deudor pleno se va adquiriendo paulatinamente y no al momento de celebrar el anuencia. Por otro banda, en la transigencia, el reclamante (acreditante), no sólo lo es por entregar plata, sino también por saldar una obligación frentes a un tercero, como sería el paso de un título de crédito. Estos dos señalamientos permiten considerar que es una teoría inadecuada.


b) Anuencia preliminar: Esta teoría considera que la comprensión es un convenio preparatorio; y por esa, preliminar de otros contratos. El entendimiento preliminar, regularmente, se refiere a otro que se celebrará en el futuro, el cual es de la misma naturaleza del preparatorio; se promete celebrar un arreglo de arrendamiento; uno de compraventa, para uno de compraventa. Pero sucede que en la transigencia no se prepara nulo. La relación jurídica entre las partes existe por si misma, con carácter principal, aunque la consumación se difiera por su peculiar forma de especular.


c) Teoría de Francisco Messineo: Se considera que es la más ajustada a la efectividad de este arreglo y que no se contraria con el sentido del Derecho guatemalteco. Lo fundamental de la teoría de Messineo es considerar que este acuerdo es principal; y por lo mismo, los enseres los sufre él mismo, sin referirse a otro.


OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CONTRATANTES


Para el acreditante y el acreditado, sus obligaciones y derechos en la tolerancia de crédito, son las siguientes:


a) El acreditante se obliga a poner una suma de parné a disposición del acreditado o a contraer obligaciones por cuenta de éste. No existe ninguna disposición que niegue la posibilidad de que la obligación tenga entreambos sentidos; debemos comentar entonces, la redacción del Código de Comercio al referirse al segundo caso, en el artículo 718, porque al sostener: " contraer obligaciones por cuenta de éste" .


b) El acreditado, por el derecho que tiene a disponer del fortuna que se le acredita" a que se cancelen obligaciones por su cuenta, se obliga a restituir el metálico de que


MODALIDADES DE Transigencia DE CRéDITO


a.) Garantizada: se da cuando la obligación del acreditado se garantiza con hipoteca, fianza o prenda.


b.) Al Descubierto: Se le lumbre así a la comprensión que no tiene más garantía que la confianza mutua entre las partes.


c.) En Cuenta Corriente: La doctrina y la ley guatemalteca (art. 723) se refieren a la transigencia de crédito en cuenta corriente como aquella modalidad en la que el acreditado puede hacer remesas ayer de que puedan liquidarse en cumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada; si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo uso de la cantidad flamante.


TERMINACIÓN DE UN CRéDITO


Como se fija un plazo para el uso del crédito, la extinción de éste da por terminado el arreglo. También puede terminar anticipadamente si el acreditado le comunica por escrito al acreditante su determinación. Puede suceder que se haya omitido el plazo para utilizar el crédito; en ese caso cualquiera de las partes puede darlo por terminado mediante denuncia que se le hace asimilar a la otra parte pro medio de un certificador.


Convenio DE DESCUENTO


Este convenio se encuentra regulado del artículo 729 al 733 del Código de Comercio. Al descubrir este articulado nos percatamos de la error de precisión de la ley en cuanto a establecer la naturaleza de los negocios jurídicos que contiene operaciones de crédito, ya que algunas figuras se les califican como contratos, mientras que a otras se les pasión operaciones. Sin retención, siendo clase el concepto de resolución contenido en el artículo 1517 del Código Civil, y estando emplazado el descuento internamente del ejemplar del Código que tipifica las especies de la contratación mercantil, debemos fijarnos de que el descuento es un pacto.


Clases de Descuento


Según la forma en que se represente el crédito descontado, el descuento puede ser cartáceo y no cartáceo. El primero ocurre cuando se transfieren títulos de crédito, que por lo regular son saber de cambio. En este caso, si las humanidades de cambio son documentadas, el descontador tiene la calidad de un endosatario en garantía con respecto a los títulos representativos mientras los tenga en su poder. El segundo, el no cartáceo, se da cuando el crédito consta en los libros de contabilidad del comerciante; pero, para ello es necesario:


a.) Que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso;


b.) Que haya prueba escrita de la existencia del documento;


c.) Que el acuerdo conste por escrito; y


d.) Que se giren humanidades de cambio a protección del descontador por el o los créditos transferidos.


La verso se haría efectiva si al vencimiento no se paga el valía del crédito descontado. Esto podría dar problemas de duplicidad de obligaciones provenientes de un mismo negocio subyacente, porque las literatura no expresan causa negocial. En ese sentido, creo que en el arreglo debe hacerse relación a la emisión de las literatura y evitar una duplicidad de reclamaciones; el entendimiento y la romance. En el caso del descuento no cartáceo. El descontador tiene derecho a revisar los libros de contabilidad que datan el crédito cedido; y para el cobro del mismo, la ley lo inviste con las facultades de un mandatario, lo cual ha significado que se considere este descuento como un mandatario, lo cual ha significado que se considere este descuento como un mandato, lo que no tiene fundamento en nuestro medio porque la calidad de mandatario sólo puede provenir de un arreglo de mandato.


Anuencia DE CUENTA CORRIENTE


El acuerdo de cuenta corriente se encuentra regulado del artículo 734 al 743 del Código de Comercio. Se caracteriza por el hecho de que las dos partes del negocio pueden fungir como acreedores o deudores de la relación jurídica, ya que realizan operaciones de crédito en forma cruzada. De ahí que ambas partes reciban el mismo calificativo: cuentacorrentistas. La cuenta corriente, como pacto, se presenta en dos modalidades: cuenta corriente común y cuenta corriente bancaria. A la primera también se le flama mercantil, pero, sería un calificativo errado conforme el derecho guatemalteco, porque en nuestro medio las dos son mercantiles.


Aceptando que son los hechos quienes proporcionan los fundamentos diferenciadores es doble señalar lo futuro:


a.) En la común hay concesión recíproca de créditos; en la bancaria la concesión es fragmentario; de parcialidad a cliente o de cliente a costado.


b.) En la común, la categoría de deudor o demandante se establece al obturación de la cuenta; en la bancaria se establece en cualquier momento.


c.) En la común hay novación periódica, porque el deudor pasa a ser merecedor y al revés; en la bancaria no se da esa novación; y


d.) En la común las remesas no necesariamente se constituyen en hacienda; en la bancaria, las remesas son dinerarias.


Por el convenio de cuenta corriente mercantil, la partes, denominadas en común cuenta corrientes, se obligan a entregarse remesas recíprocas de beneficios de diversa naturaleza cuyo valencia dinerario constituyen partidas de estiércol o cargo en la cuenta de cada cuenta correntista, saldándose las operaciones al suspensión de convenio para determinar quien es el sujeto deudor de la relación y exigirle el cuota en los términos convenidos.


Suspensión DEL Entendimiento.


En la cuenta corriente los sujetos del negocio son potenciales deudores o acreedores, porque el valía de las remesas recíprocas que se envían se cuantifica al finalizar el plazo pactado o cada seis meses según lo prevé la ley.


Al finalizar ese plazo se determina quien es el deudor y quien el solicitante, para exigirse el suscripción del saldo que resulte, el que tiene la cualidad de ser líquido y exigible. Este saldo, si se conserva en cuenta, o sea que no se hace efectivo, según convengan las partes, causará intereses al tipo que se haya pactado para las remesas o al interés admitido a desatiendo del convenio.


De lo antecedente podemos deducir que el pestillo de la cuenta ni es la terminación del anuencia, aunque eventualmente podría serlo; es solo un acto necesario para determinar quien es el deudor y el reclamante entre las partes del acuerdo y reanudar el envío de remesas que originaran nuevos cargos y abonos en sus contabilidades. Podría suceder que al hacer el candado de la cuenta se cometieran errores de núsimple, de cálculo, duplicaciones u omisiones en las cuentas; en tales casos, el derecho a pedir la rectificación prescribe en seis meses a partir de la aniversario de cerrojo.


Al celebrarse el arreglo puede establecerse el plazo y las épocas de suspensión. En el primer caso, al vencerse, termina el convenio con los mismos pertenencias de un candado en cuanto a la determinación del deudor, termina el entendimiento con los mismos mercadería de un vallado en cuanto a la determinación del deudor y el digno, sólo que ya no habrá nuevas remesas. Ahora terminado en la plazo de un vallado, si da aviso con diez días de anticipación, por lo menos, termina si los herederos o sus representantes deciden continuarlo, lo cual es una concordancia de la ley con el principio de conservación de la empresa, ya que éste anuencia viabiliza las relaciones del tráfico comercial.


Acuerdo DE REPORTO


El entendimiento e reporto, en Guatemala, era un negocio contractual que podía catalogarse como derecho válido de no positivo, ya que era poca la experiencia que se tenía sobre él. El Código de Comercio lo tiene regulado del artículo 744 al 749; y la doctrina la considera como una operación propia de las bolsas de títulos; pero, siendo resistentes esas instituciones auxiliares del tráfico comercial en el medio guatemalteco, la ley no requiere que se de cómo resolución bursátil; de guisa que puede concentrarse entre el tomador o el tenedor de un título y una institución d crédito o con otra persona que tenga interés en este tipo de negocio. La influencia de la legislación mexicana es evidente en el caso del anuencia que estudiamos, al extremo de que, con ligeras variantes, el artículo de nuestro Código es una copia tomada de la Ley Normal de Títulos y Operaciones de Crédito Mexicana, sin mayores aportes de la legislación doméstico. No sucede lo mismo con el Derecho Costarricense, en donde no se consideró necesario promulgar sobre una materia alejada de la ingenuidad jurídica e nuestros países.


Por el pacto de reporto, una parte, emplazamiento reportado, transfiere a la otra llamamiento reportador, la propiedad de títulos de crédito, obligándose este último a devolver al primero otros títulos de la misma especia en el interior l plazo pactado y contra reembolso de precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o disminuido según se haya convenido.


El concepto aludido recoge la idea que nos da el artículo 74 de nuestro Código, señalando como característica exclusivo que todo título de crédito puede ser objeto de reporto, aun cuando los demás artículos que lo rigen se infiere que su incidencia se daría más en el demarcación de aquellos títulos de crédito que, como las obligaciones sociales deben tures, tienen dependencia con las acciones de las sociedades, que son los genuinos títulos objeto de un reporto, ya que existen para corretear con la especulación. Pero como las acciones en nuestra ley no son títulos de crédito, obviamente están excluidas de ser objeto del pacto de reporto.


El documento entonces, en que conste el reporto, deberá cumplir con los requisitos que estipula el artículo 745, siendo ellos los siguientes:


a.) Nombres completos de los contratantes;


b.) Clases de títulos reportador y datos que permitan su identificación;


c.) Plazo para concluir la operación; y


d.) Precio del entendimiento.


CARTAS ÓRDENES DE CRéDITO


La carta-orden de crédito en un resolución que se formaliza en un documento denominado Carta Orden de Crédito, por medio del cual quien lo expide se dirige a un destinatario, ordenándole la entrega de una suma de efectivo a la persona que él mismo le indica y a quien se le apasionamiento tomador o beneficiario.


Aún cuando se considera que en un herramienta de poco uso, nuestro Código, regula este negocio del artículo 750 al 756 del Código de Comercio. El documento o título que representa a la carta de orden de crédito no debe tomársele como título de crédito, o sea que no se necesita aceptación, no es protestable no confiere derecho alguno al tomador en contra del destinatario. Por estas razones s le considera como título indigno.


Es importante señalar que al referirnos a esta operación de crédito debemos llamarle carta-orden de crédito, con el objeto de distinguirla del crédito documentario que se manifiesta en una carta de crédito. La función de este negocio es allanar que en una persona el tomador pueda disponer de boleto en efectivo en una plaza distinta a aquella en que se emite.


Sujetos de la Carta-Orden Crédito.


a.) Librador: es la persona que emite la carta-orden de crédito. Si el valía al que la misma se refiere es pagado total o parcialmente, este queda obligado frente al destinatario.


b.) Destinatario: es la persona a quien va dirigida la carta-orden crédito. Esta persona no está obligada a cumplir la " orden" ; es de absoluta permiso acatar o no el requerimiento que le hace el donador.


c.) Tomador o Beneficiario: es la persona en cuyo crédito se emite la carta-orden crédito. Si este sujeto recibió alguna cantidad como consecuencia de la carta, contrae la obligación de pagarle al donador, tanto la suma recibida, como también los intereses legales sobre la suma. Esta obligación de pagarle al portador, tanto la suma recibida, como momento en que el portador le pague al destinatario, a excepción de pacato en contrario. Ahora aceptablemente, si el tomador, para obtener la carta hubiere entregado el monto de la operación al librador, o satisfecho el precio en otra forma, y el destinatario no la hace efectiva, se entiende que tiene derecho a que restituya la suma entregada, más una suma.


Como la carta-orden de crédito se puede extender sin obligación de que el tomador entregue el valía de la misma, en este caso la carta es renovable, lo que debe informar al tomador y al destinatario. Esta previsión del artículo 753 no funciona si existió entrega de la suma acreditada.


FORMA DE LA CARTA


Como la carta-orden de crédito contiene una operación, un arreglo de crédito podemos calificarla como sujeta a una formalidad, ya que debe constar por escrito y encadenar lo próximo.


a.) Época de la carta


b.) Nombre del destinatario


c.) Nombre del tomador o beneficiario


d.) Cantidad hasta donde se puede entregar si el destinatario acepta el requerimiento


e.) Plazo de la carta-orden de crédito, el que si no expresa es de un año; y


f.) Firma y nombre del comisionado.


Maleable DE CRéDITO


La plástico de crédito es un documento de gran difusión en el tráfico comercial que, sin confiscación, carece de exposición entre los autores del Derecho Mercantil. Para nosotros constituye un ejemplo de cómo la práctica comercial va haciendo que surjan instituciones no contempladas en los textos doctrinarios. Todos oímos conversar de la maleable de crédito; mucho la manejan como medio de simplificar la adquisición de satisfactores, mediante transacciones al crédito. En Guatemala está regulada en el artículo 767 del Código de Comercio.


Operatividad de la Plástico de Crédito


En Guatemala funcionan sociedades, como Cuentas S.A. o sucursales de comerciantes extranjeros, como American Express, Diners Club International o MasterCharge, VISA, que se dedican a extender tarjetas de crédito. La persona que tenga interés en poseer un documento de esta naturaleza, concurre a estas empresas, en donde se le investiga su capacidad económica, vocación de plazo, etc. Y si resulta elegible para la empresa, se celebra un acuerdo de plástico de crédito por el cual el comerciante que extienda el documento se compromete a respaldar, hasta una suma determinada, las compras al crédito que el titular haga con los comerciantes afiliados al sujeto que extiende la plástico. El propietario del documento paga una suma por su vigencia según el plazo; y garantiza al donador en la forma que este se los exija: descuento de sueldos, garantías flotantes, etc. El tarjeta-habiente llega a un almacén afiliado; y operación al crédito una mercadería o hace uso de un servicio; el portador le paga al afiliado; y el tarjeta-habiente le paga al portador el valía de los créditos obtenidos más los intereses que se le hayan pactado.


Forma de la Polímero de Crédito


La plástico de crédito se expide a gracia de una persona determinada y no son negociables; únicamente la puede usar la persona en cuyo valía se expide. Debe contener el nombre de la persona que la expide regularmente son comerciante sociales, y la firma autógrafa del tarjeta-habiente. Además, expresa el plazo de validez y el comarca en que se puede usar.


El crédito documentario en un resolución que contiene una operación de crédito cuya incidencia en el movimiento comercial, sobre todo a nivel internacional, es sumamente apreciable. Conforme la técnica del Código de Comercio guatemalteco, este negocio puede darse fuera del ámbito bancario; pero, en la práctica se observa que únicamente se realiza como operación bancaria. Cuando un cárcel le extiende una carta de crédito a un cliente, se asimila al hecho de abrirle un crédito, con la particularidad de que es la institución la que se encarga de remunerar las obligaciones en dirección a las que está destinado el crédito documentario. Su obligación de acreditar ayer de acoger el objeto de mercadería comprada; mientras que el comerciante recibe el precio antiguamente de consumarse la compraventa. Este resolución se encuentra regulado del artículo 758 al 765 del código de comercio.


Por el entendimiento de crédito documentario un sujeto llamado acreditante, se obliga frente a otro llamado acreditado, a sufragar o contraer una obligación por cuenta de éste y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado.


El concepto precursor recoge la idea plasmada en el artículo 758 modificándolo en lo que tiene de defectuoso.


Los créditos documentarios son contratos de tolerancia de crédito en los que el acreditante se obliga a retribuir o proporcionadamente a aceptar trivio de cambio a patrocinio de un tercero por cuenta del acreditado contra presentación de ciertos documentos, anexos generalmente a trivio documentadas.


Sujetos del Pacto


Los sujetos del entendimiento de crédito documentario, son los siguientes:


a.) Acreditante: Es la persona que otorga en crédito mediante la carta e crédito. En la práctica sólo los bancos fungen como tales.


b.) Acreditado: Es la persona a quien se le otorga el crédito. Regularmente adquieren un admisiblemente.


c.) Beneficiario: Es la persona que va a recibe el valía del dinerario a que se refiere el crédito documentario.


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Contratos mercantiles en Guatemala (página 2)

Contratos mercantiles en Guatemala (página 2)


Articulo 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son vanos los acreedores o varios deudores.


Articulo 1348. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideraran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados.


Articulo 1352. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de forma que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el plazo hecho por un solo, libera a los demás; y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito, y el cuota hecho a uno de ellos libera al deudor.


Articulo 1353. La solidaridad so se presume; debe ser expresa por convenio de las partes o por la disposición de la ley.


Con relación a este articulo se establece una fuerte de las obligaciones mercantiles mancomunadas, en lo que al deudor o al fiador se refiere: si en una obligación mercantil hay varios deudores, su mancomunidad es solidaria en virtud de la ley (Art. 674. del Código de Comercio); o sea que se presume; no necesita ser expresa como lo manda el Código Civil. A la al revés de éste, lo que se pactaría seria que la mancomunidad fuera simple. La particularidad de la mancomunidad en las obligaciones mercantiles es que, en cuanto a los deudores o sus fiadores, es solidaria por disposición constitucional en contraposición a la civil que puede ser expresada; no se presume, a excepción de disposición constitucional en contrario.


Exigibilidad de las obligaciones sin plazos


La obligación está sujeta a un plazo o sea el tiempo en que el deudor debe cumplirla. Según el Código Civil, cuando se omite pactar el plazo, o se dejó a voluntad del deudor fijar la duración del mismo, el demandante tiene que apelar a un magistrado competente para lo que determine (Art. 1283 del Código Civil). Si este fuere el procedimiento que se siguiera frente a las obligaciones mercantiles sin plazos, la celebridad en el cumplimiento de los contratos se vería afectada y produciría hechos negativos en el tráfico comercial, además de hacer nugatoria la característica del poco formalismo del Derecho mercantil.


Aquí surge entonces una segundad preparado de las obligaciones mercantiles cuando se omite el plazo, la obligación es exigible inmediatamente. La única excepción es a esta regla es que el plazo sea consecuencia de la misma naturaleza del pacto, en cuyo caso no opera la exigibilidad inmediata.


La Mora Mercantil


El deudor y el demandante son sujetos de una obligación civil y pueden incurrir en mora; la mora es el status jurídico en que se encontrara sujeto si no cumple con su obligación o no acepta la presentación que le hace el deudor, según el caso, en virtud de la exigibilidad de los respectivos vínculos. La característica propia del Código Civil es que, para caer en mora, indemne las excepciones que establece el artículo 1431 del Código Civil, es necesaria la interpelación o sea el requerimiento en forma jurídico o por medio de un fedatario. En cambio, en las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin escazes de requerimiento, bastando únicamente que el plazo haya vencido o sean exigibles. Así se adquiere el status deudor.


La excepción a esta regla son los títulos de crédito y cuando hay pacto en el pacto, el Código Civil establece que la mora del deudor genera daños y perjuicios que deben ser pagados al fiador; pero ellos deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, el Código Civil se orienta a forzar que se pruebe fehacientemente que esos daños y perjuicios han causado o que necesariamente deban causarse, no siendo suficiente la simple reclamación o pretensión, a menos que se manejo de una cláusula indemnizatoria.


En lo mercantil sucede lo contrario hay un mandato para el deudor deudor de abonar los daños y perjuicios, exceptuado pacto en contrario, cuando la obligación tuviere por objeto una cosa cierta y determinada o determinable; daños y perjuicios que se cuantifiquen en relación al interés admitido sobre el precio pactado en el arreglo; y a la descuido de este, por el que tenga en la plaza al día del vencimiento; el de su cotización en la bolsa si se prostitución de títulos de crédito; y en objeto de lo preparatorio, el que fijen expertos; en esta estipulación se favorece privilegiadamente al merecedor, es injusta porque no entra a considerar si los daños y perjuicios verdaderamente los provoco el incumplimiento del deudor; la ley los presume en desmedro de un tradición jurídica que viene desde el Derecho Romano.


Derecho de Retención


El derecho de retención es la concesión que se concede al solicitante mercantil para retener capital muebles o inmuebles de su deudor, que se hallen en su poder; o de los que tuviere por medio de títulos representativos, cuando al ser exigida la obligación el deudor no cumple: o aceptablemente, hasta que el deudor lo cumpla (Art. 682 del Código de Comercio). La retención funciona como una garantía a beneficio del fiador que desea hacer efectiva la obligación.


Pero como los haberes retenidos siguen siendo propiedad del deudor, el merecedor debe velar por su conservación; por eso la ley le asigna a este las obligaciones de un depositario; acatar la cosa depositada y despreocuparse de hacer uso de ella; no registrar las cosas que se han entregado embaladas o selladas; avisar de cualquier perdida o destrucción que pudiera sufrir la cosa y de las medidas que deben tornarse para evitarlo; e indemnizar los daños y perjuicios que por dolo o falta sufriere el deudor con relación a la cosa.


El derecho de retención opera bajo el régimen estipulado en los artículos 684 al 687 del Código de Comercio:


a) Cesa la retención si el deudor consigna la suma adeudada o la garantiza


b) La disposición que el deudor haga de los fondos retenidos, no afecta la retención;


c) Cuando los fortuna retenidos son embargados, el fiador que los posee tiene derecho: a conservar los beneficios con carácter de depositario procesal; a ser pagado preferentemente, si el proporcionadamente retenido estaba en su poder en razón del mismo arreglo que origino su cuenta; y, a ser pagado con prelación al embargante, si su relación de crédito es previo a la de este;


d) El solicitante que retiene pagara costas judiciales, daños y perjuicios, si no entabla la demanda interiormente del término permitido; o, si se declara improcedente su demanda. La ley no es específica el término para entablar la demanda, al menos que en cada anuencia se pronuncie sobre este particular.


Nulo de las obligaciones plurilaterales


En materia de obligaciones y contratos mercantiles los hechos de nulo deben reducirse al máximo, en áreas de la seguridad del tráfico comercial; sobre todo por su prontitud y poco formalismo. En el Código de Comercio se establece que la nulo que afecte la obligación de una de las partes en un negocio plurilateral, no anula la totalidad del negocio jurídico, sino únicamente con relación a la parte que provoco la inepto; exceptuado que ese hecho haga irrealizable la existencia del negocio. La inepto de estos negocios se rige por el Código Civil.


El negocio jurídico plurilateral es aquel en que los sujetos que intervienen no tienen intereses ni status jurídicos contrapuestos, como el caso del acuerdo de sociedad, la disposición de esta naturaleza no es propio del Derecho Mercantil, porque también en el Código Civil esta previsto el pacto de sociedad civil; pero, la marcha de una norma precisa en ese cuerpo legítimo, fue acertado incluirla en el Código de Comercio, por los contratos plurilaterales que se dan a su amparo relacionados con la sociedad mercantil.


Con relación a la nulo de obligaciones y contratos mercantiles, cuando se prostitución de negocios jurídicos plurilaterales, el enjuiciador debe ser cauteloso para decidir una inepto de obligaciones mercantiles, basándose en los principios de verdad sabida y buena fe que deben regir la conducta de los sujetos, ya que esa cautela le da confianza y seguridad al tráfico comercial.


Calidad de las Mercaderías


En un anuencia cuando hay obligación de entregar mercaderías, y no se estableció su especie o calidad, al deudor solo puede exigírsele la entrega de la mercadería de especie o calidad media. La calidad de las mercaderías no constituye una especialización de las obligaciones mercantiles, el beneficiario con esta formula es el comerciante, aunque no siempre.


Capitalización de Intereses


Capitalizar intereses significa que cuando el deudor deja de pagarlos, la cantidad que se adeude por ese concepto, acrecienta el haber; de forma que, a partir de la capitalización, los intereses aumentan porque se elevo la suma del renta. La capitalización de intereses era conocido también como negocio bancario y esta regulado en el Art. 691 del Código de comercio, también se extendió a todos tipo de obligación mercantil, siempre que así se pacte en el arreglo y que la tasa de interés no sobrepase la máxima que cobran los bancos. Contrariamente, el Art. 1949 del Código Civil prohíbe la capitalización de intereses; permitiéndola únicamente en el negocio bancario.


Vencimiento de las obligaciones de tracto seguido


Las obligaciones de tracto seguido en descuido de un suscripción dan por vencido el plazo de la obligación, y la hace exigible, excepto pacto contrario (Art. 693 del Código de Comercio). En caso de bines inmuebles por abonos por desatiendo de suscripción de cuatro o más mensualidades consecutivas (Art. 1836 del Código Civil), en caso de beneficios muebles la ley civil no tiene ninguna previsión; y si no se trafican como mercaderías se aplicaría por analogía la misma disposición del Código Civil. En el convenio de arrendamiento también se da por terminado cuando se dejan de retribuir por lo menos dos meses de renta


CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS MERCANTILES


El anuencia, como acto jurídico, constituye el medio para que se de el movimiento en el tráfico comercial; aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él, sigue siendo una categoría para el surgimiento de las obligaciones de origen contractual.


El Convenio en militar no difiere totalmente organismo el campo civil y el mercantil, en los conceptos aplicables en las características. Las características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones subjetivas, que se producen en masa, con celebridad, con reducidos formalismos, los que casi no se observan en la contratación civil.


El código civil en el artículo 1517 dice " Hay arreglo cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación" .


La Representaciónpara Contratar


En el Derecho mercantil funciona lo que se fuego la representación llamativo; o sea que una persona se manifiesta como representante de otra, sin requisito de ostentar un mandato, como seria necesario en el tráfico civil.


" Quien haya cubo superficie, con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona esta facultada para interpretar como representante, no podrá invocar la equivocación de representación respecto a terceros de buena fe". Art. 670 del Código de Comercio.


Forma del Resolución Mercantil


En el campo civil las personas puede contratar y obligarse por medio de escritura publica, documento privado, certificado levantada frente a el corregidor del empleo, por correspondencia y verbalmente. En el campo mercantil la forma se encuentra mas simplificada; los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. Cuando el acuerdo se celebre en Guatemala y sus mercadería surtan mercancía aquí, debe utilizarse el idioma español, en concordancia con las leyes fundamentales de la Republica. Esta arbitrio en el uso de la forma tiene sus excepciones, pues hay contratos en que si se exige una solemnidad determinada, tal es el caso del convenio de fideicomiso y el de sociedad, que deben celebrarse mediante escritura pública.


Los artículos 270 y 272 del Código de Comercio procesal civil y mercantil, establecen que toda controversia relativa a los contratos puede dirimirse mediante madurez arbitral, si así se consigna en escritura publica. En el demarcación mercantil es diferente: un convenio puede discutirse mediante arbitraje sin condición de que la cláusula compromisoria conste en escritura pública, lo que viene a ser una característica del arreglo mercantil, según el artículo 671 del Código de Comercio.


Los Contratos por Adhesión


El resolución por adhesión ha sido criticado en la doctrina por poner en desventaja al consumidor frente al que ofrece un admisiblemente o un servicio, sin requisa quienes lo defienden consideran que es el medio mas adecuado para aquellas transacciones que se dan en grandes cantidades. Por eso se ha considerado que esta modalidad de acuerdo es más susceptible de darse en el campo mercantil. Pero no es raro a las relaciones civiles, aun cuando se le revista de procedimientos diferentes.


En el campo comercial esta forma de contratar es lo mas comente. Por eso es que el Código de Comercio establece reglas, para interpretar los contratos por adhesión, con el objeto de proteger al contratante que recibe la ofrecimiento de resolución. Estos contratos, llamados en forma más técnica Contratos por Adhesión son producto de la negociación en masa; son elaborados en serie, según la ley de los grandes números, sometidos a las leyes de una estandarización rigurosa, que por un proceso de tipificación contractual reduce al mínimo el esfuerzo de las partes y la perdida de tiempo. Se puede ganar que estos contratos no sean contrarios a los intereses de la masa consumidora si el Estado tuviera un órgano que revisara previamente los formularios, machotes o pólizas, ayer de que se usaran con el público, como está previsto en el Código Civil para los formularios de la empresa que presta servicios públicos; previsión que debió ser para todo el anuencia por Adhesión.


El Código de Comercio distingue dos situaciones que disciplina el convenio por adhesión:


a)Arreglo mediante formularios (Art. 672): En los contratos estandarizados mediante formularios, su interpretación se rige mediante las siguientes reglas:


1. Se interpretan, en caso de duda, en sentido menos propicio de quien preparo el formulario;


2. Cualquier renuncia de derechos tiene validez sien la redacción del documento aparece caracteres tipográficos mas grandes o diferentes al resto del documento,


3. Las Cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque estás no hayan sido dejadas sin sorpresa.


b.Anuencia mediante pólizas (Art. 673): Hay contratos que se celebran mediante pólizas (el seguro), mediante facturas (una compraventa), mediante órdenes o pedidos (el suministro). En estos contratos puede suceder que los términos en que se convenio, difieran de lo que dice el documento. Para ello se puede pedir una rectificación adentro de quince días siguientes a aquel en que se recibe el documento; de lo contrario, se consideran aceptadas las condiciones consignadas. Asimismo, si la persona contra quien reclama no contesta interiormente de quince días, se consideran aceptada la rectificación. En estos dos casos debe tenerse silencio como táctica manifestación de voluntad. A estas formas de contratar también se les aplica las reglas de interpretación ayer descritas.


Los actos jurídicos, sobre todo los que se refieren al tráfico patrimonial, están sujetos a cargas impositivas a confianza del Estado. El hecho de que los sujetos contratantes fueron omisos en la tributación fiscal, puede ocasionar que esos actos obedezcan de ineficacia. Sin incautación, como el tráfico mercantil puede hallarse afectado en la buena fe comercial, cuando los sujetos omiten tributar con respecto a sus contratos y obligaciones, la ley establece que ello no produce la ineficiencia de los actos o contratos mercantiles, como siquiera los libera de retribuir los impuestos omitidos. En estos casos, además de remunerar la carga tributaria, se contestará de las multas que se imponen corno consecuencia de disposiciones del Derecho Tributario.


Voluntad de Contratación


El resolución ha sido considerado como la máxima contención de la dispensa jurídica, entendida ésta como el desiderátum de las personas para hacer o no hacer lo que la ley permite. Ninguna persona esta obligada a celebrar anuencia. El Art. 681 del código de Comercio establece que nadie se le puede apremiar a contratar sino cuando rehusarse a ello significa un acto ilícito o tropelía de derecho. La ley pretende si una persona habilita una empresa fabril o de intermediación para ofrecer al público fondos y servicios, ella tiene la autonomía jurídica para sostener si contrata o no con una persona determinada.


El comerciante puede arriesgarse que no contratara o negocia con sujetos de determinada religión, raza o situación económica, pero esto se considera un acto ilícito y un exceso de derecho. No se puede dar comercios únicos para proveer un perfectamente o un servicio (Un Monopolio) colocados en posición de privilegio. En este caso el comerciante cometería un desmán de derecho si se negara a contratar, porque como correctamente dice el informe del preliminares del Código de Comercio "Si el consumidor no tiene la concesión de designar proveedor, este siquiera debe poder designar su clientela" .


Artículos de la cláusula " Rebus sic Stantibus»


Esta cláusula contractual, conocida como Teoría de la Imprevisión". quiere afirmar que el entendimiento se cumple siempre y cuando las circunstancias o cosas (rebus) se mantengan (stantibus) en las condiciones iniciales (sic). Al respecto la doctrina y el Código Civil no varía mucho. El Código de Comercio establece que el deudor puede demandar la terminación del arreglo únicamente en los de tracto consecuente y en los de ejecución diferida, si sobrevienen hechos extraordinarios e imprevisibles que hagan gravoso el cumplimiento de la presentación. Una terminación que se diera por esas circunstancias no afectaran las obligaciones ya cumplidas ni aquellas en las que ya se ha incurrido en mora. O sea, que se alcahuetería únicamente de obligaciones pendientes.


El artículo 692 del Código de Comercio trae una particularidad del convenio mercantil; y que puede darse correcto al poco formalismo del tráfico comercial. Cuando se celebra un pacto se debe memorizar de antemano quienes son las personas que lo van a contratar. A fin y al punta, el mismo concepto de convenio que da el Código Civil así lo insinúa. Pero, en el mundo del comercio puede suceder otra cosa: una persona contrata con otra un determinado negocio, pero una de ellas lo hace como representante llamativo, reservándose la otorgamiento de designar en el interior de un plazo no superior a tres días, quien será la persona que resultara corno contratante definitivo. Esta designación para que surta bienes y vincule al designado, depende de que efectivamente éste acepte el entendimiento en forma personal o por medio de representante debidamente acreditado. Si el designado no se vincula al pacto el entendimiento flamante deviene en contratante desnarigado. Este caso se configura también en el resolución de transporte de cosas, cuando la documentación permite sustituir al consignatario.


INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS.


Desde el artículo 1 del Código de Comercio, se dice que cuando hay insuficiencia de la ley mercantil, se aplicara la civil, observando siempre que por la naturaleza del tráfico comercial, deberá tomarse en cuenta los principios básicos para que, tanto las relaciones objetivas que norman, como las leyes que la rigen, se adecuen perfectamente. El Art. 694 establece que solo a desliz de disposiciones del Código de Comercio, se aplicaran las disposiciones del código civil. Este artículo es innecesario. Su objetivo ya estaba previsto, y en mejor forma, en el Art. 1 del código de comercio. De todos modos es muy importante el tema, no por la redacción de la ley, sino porque es necesario conocer como se va a desempeñarse en materia de obligaciones y contratos, cuando el código de comercio es insuficiente.


Todo lo normativo de las obligaciones y contratos es genérico y se encuentra en el Código Civil, de forma que las preguntas sobre esa materia no las replica el Código de Comercio, porque es innecesario tratar de elucubrar sobre conceptos ya elaborados con precisión en la doctrina civil. Entonces, lo que el Código de Comercio hace es establecer aquellos aspectos que singularizan a las obligaciones y contratos que se dan en el campo comercial de modo que operen como signos distintivos.


CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS


a) Contratos Bilaterales Unilaterales: Contratos bilaterales son aquellos en las que partes se obligan en forma reciproca (compraventa, suministro. seguro, etc.); unilaterales aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las personas contratantes (donación pura y simple, mandato sin cargo).


b) Onerosos y Gratuitos: Pacto gravoso es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Es sostener, delante la obligación se tiene un derecho, aunque no sean equivalentes las prestaciones. En cambio, los contratos gratuitos se fundan en sinceridad: se da poco por nadie. Obviamente en el Derecho mercantil no hay gratuitos porque la onerosidad es principio de este derecho.


c) Consensuales y Reales: De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, un convenio es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan un consentimiento; en cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del pacto se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio.


d) Nominativos e Innominados: El pacto, sustantivamente, tienen un nombre. Una denominación. Este nombre se lo puede dar la ley (nominación procesal) o la practica social (nominación social). Si un anuencia tiene como nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado; en caso contrario, innominado, que significa sin nombre.


e) Principales y Accesorios: Cuando un entendimiento surte pertenencias por si mismo, sin apelar a otro es principal. Si los enseres jurídicos de un pacto dependen de la existencia de otro, es complementario.


f) Conmutativos o Aleatorios: Nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los onerosos; de modo que hay gravoso conmutativo y gravoso accidental. El entendimiento conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que el celebra el pacto cual es la naturaleza y significación de sus prestaciones (obligaciones) de modo que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la perdida que les causa o les podría causar el negocio. En cambio, el entendimiento es imprevisible cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la perdida o ganancias para las partes (el anuencia de seguro, por ejemplo).


g) Típicos y Atípicos: Un resolución es típico cuando la ley lo estructura es sus principios esenciales: aparece en el relación que da la ley. Es atípico (sin tipicidad) cuando no obstante ser arreglo porque crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley específicamente.


h) Formales o Solemnes y No Formales: El Derecho Mercantil se caracteriza por si poco formalismo. Entonces, esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial porque en él, cualquier forma de contratar, fuera de casos expresos de la ley (el de sociedad, fideicomiso, etc.) tiene validez y vincula a las partes. El acuerdo es formal cuando en ella mace el vinculo no deja de surgir por la marcha de formalidad anula en arreglo. El anuencia es no formal, cuando el vínculo no deja de surgir por la desaparición de alguna formalidad. Esto último es la regla en el Derecho Mercantil.


i) Condicionales y Absolutos: Un arreglo es condicional cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria; y en total, cuando su eficiencia no esta sometida a una condición.


j) Instantáneos y Sucesivos: Cuando un entendimiento se consuma o se cumple d una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora aceptablemente, si las obligaciones se van cumpliendo adentro de un termino o un plazo que se prolongue después de celebrado el pacto, se fogosidad consecuente o de tracto-sucesivo.


LOS CONTRATOS MERCANTILES EN PARTICULAR


" LA COMPRAVENTA MERCANTIL"


La negocio cesión mercantil es la figura contractual que hace efectiva la viejo parte del trafico comercial, ya que la actividad productiva, canalizada a través del comerciante intermediario, desemboca en el consumidor por medio de la compraventa. Este acuerdo se puede considerar como el motor de la dinámica comercial, que a su vez genera otro tipo de vinculaciones: bancarias, de seguros y fianzas, de títulos de crédito, etc.


La compraventa mercantil se encuentra regulada del artículo 695 al 706 del Código de Comercio. Tiene este conjunto de normas la particularidad de no desarrollar el acuerdo con la extensión que lo hace el Código Civil; particularidad que también suele observarse en la doctrina, pues los autores la tratan escuetamente; y cuando se extienden, suele repetir conceptos o razonamientos ya dichos en los textos del Derecho Civil. En el caso del Derecho guatemalteco, su intención es normar únicamente aquellas especialidades que puedan al negociar compraventas mercantiles; y deja al Código Civil la tarea de guardar toda la teoría que durante siglos se ha ido acumulado en torno a este arreglo.


La compraventa mercantil se da en masa y no en forma aislada como sucede en el campo civil. Pero, conforme nuestro derecho, este señalamiento no es suficiente aun. En el código los artículos que se están refiriendo sistemáticamente a las mercaderías, entendiéndose como tales a todo satisfactor que se produce para ser revendido, ya sean como producto arruinado o sujeto a posterior reelaboración. La participación de los comerciantes puede ser en los dos extremos subjetivos del vínculo: comprador y tendero. A esta compraventa se le puede gritar plena: cuando los dos son comerciantes. Pero, también puede darse como acto compuesto, y sucede cuando se vende el producto al consumidor no al comerciante. Los negocios se dan en masa; que el objeto vendido sea una mercadería; y que participe el comerciante en su actividad profesional, son parámetros que sirven para elaborar un concepto de compraventa mercantil. En el anuencia la enajenación de un empresa, de una marca, de un nombre comercial de un establecimiento se dice que no hay compraventa mercantil, sin retención, debe considerarse como compraventa mercantil porque las cosas mercantiles se rigen por el Código de comercio, conforme el articulo 1, aunque el arreglo no se rige por el articulado, ya que no hay una sola norma aplicable a la enajenación de dichas cosas; pero, como ese mismo articulo acento de negocios, que es el genero, y no de contratos, que es la especie, es indudable la naturaleza mercantil de la enajenación de la empresa o sus instrumentos.


De acuerdo a los artículos que regulan la tipificación de la compraventa mercantil, se puede sostener que es un convenio por el cual el tendero transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es retribuir el precio.


La compraventa mercantil es un resolución doble, gravoso, conmutativo, consensual, principal y traslativo de dominio.


a)Personales: Los instrumentos personales de la compraventa son el mercader y el comprador, Los dos o uno de estos sujetos tiene que ser comerciante y encontrarse actuando interiormente de su actividad empresarial. Obligación del mercader es entregar la mercadería; y el comprador, enriquecer el precio. Estas obligaciones se particularizan Según la modalidad de compraventa que se adopte.


b)Reales: Los rudimentos reales son la cosa y el precio. La cosa son las Mercaderías; y el precio, la contraprestación a cargo del comprador. Este debe ser auténtico y cierto; verdadero para que el resolución no sea regalado; y cierto, en cuanto a que debe ser determinado o determinable por los contratantes.


c)Formales: La forma del entendimiento de compraventa varía según la mercadería enajenada. Si es vehículo, la escritura publica es necesaria en la maduroía de los casos; si se manejo de un televisor, se hace pero documento privado con firmas legalizadas; la adquisición de un pantalón, por una simple suma; la operación de un refresco, es verbal. No hay pues, una formula universal. Depende del negocio en particular.


Especies de compraventa


En el Derecho Mercantil se incluyen como especies de este entendimiento algunas figuras propias del Código Civil y que aparecen en el tráfico comercial. Para el avance del Código de Comercio, solo se incluye aquellas que pueden inferirse de este; o que están relacionados con artículos que disciplinan las generalidades del acuerdo mercantil. Interiormente de las especies están las siguientes:


a)Cesión Contra Documentos


Los títulos representativos de mercaderías, caracterizados por no representar un valía dinerario, sino una mercadería determinada: carta de porte, conocimiento de encerrona y certificado de depósito. Entonces, la saldo de documentos ocurre cuando el comerciante cumple su obligación de entregar el objeto vendido, en el momento en que se transfiere el titulo representativo; en ese mismo instante, omitido pacto en contrario, se debe fertilizar el precio y el comprador solo puede negarse por defectos en la calidad o estado de las mercaderías representadas si tiene pruebas sobre ello. De lo contrario, entregado el titulo, debe pagarse el precio, según el Art. 395 del Código de Comercio.


b)Liquidación de cosas en tránsito


Según el Código de Comercio, se puede negocio un objeto que esta en transito, por ejemplo, una mercadería que aun viene en el barco. En este caso, el comprador tiene capacidad de resolver el arreglo si el objeto no llega en buen estado o en la plazo acordada.


En el trafico comercial también se puede dar esta modalidad de contratar, pero con la particularidad de que, si en los documentos entregados al porteador se encuentra la pópalestra de seguro de transporte, los riesgos han sido trasladados al comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías, a no ser que el comerciante tuviere conocimiento de la perdida o avería de las cosas y hubiere ocultado esas circunstancias al comprador. (Art. 696 del Código de Comercio). La diferencia pues, es que en la mercantil el aventura de los cosas puede adquirirse antaño del recibo de las mercaderías.


La traspaso FOB se distingue por sujetarse en su formula contractual a las expresiones abreviadas que se usan en el comercio internacional y que son conocidas como INCONTERMS (Términos Internacionales de Comercio) FOB quiere asegurar emancipado a bordo- puerto de celada convenido; y se caracteriza porque el tendero cumple su obligación al entregar la cosa, al depositarla a lado del buque u otro vehículo que ha de transportarla, en el oficio y tiempo convenidos. A partir de ese momento se trasladan los riesgos al comprador. En este negocio se acento de precio FOB y este comprende: el valencia de la cosa mas los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento en que la cosa este a borde del medio de transporte. (Código de Comercio Art.697)


Esta traspaso se caracteriza porque la obligación del comerciante es entregar la mercadería colocándola a un costado del medio de transporte, momento a partir de cual se transfiere los riesgos al comprador. El precio incluye el valencia de la cosa, más los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de colocar la mercadería al costado del medio de transporte. FAS quiere opinar: desocupado al costado del barco-puerto de embrollo convenido (Art. 698 del Código de Comercio)


Es aquella en la que el precio de la mercadería comprada incluye el costo, el seguro y el flete; el término, al igual que los anteriores, es una sigla que proviene del idioma ingles: Cost, Insurance, Freight. En esta rama, el comerciante tiene las siguientes obligaciones:



  • Contratar y avalar el transporte de las mercaderías y obtener títulos representativos.

  • Tomar y sufragar el seguro por el valencia total de la cosa objeto del resolución, en beneficio del comprador o de la persona que este indique, por los riesgos convenidos o los que sean usuales con respecto al objeto asegurado, debiendo obtener la póestadio o certificado correspondientes.

  • Entregar al comprador o a la persona indicada, los documentos antaño señalados. En esta compraventa los riesgos son por cuenta del comprador desde el momento en que la mercadería es entregada al porteador, el que también marca el inicio del periodo del seguro. La obligación de remunerar el precio nace cuando el comprador recibe los títulos representativos y la pócompetición de seguro. Pudiera ser que el mercader no contratara el seguro en los términos convenios o fuera de lo que se acostumbra en el caso específico; si eso sucediera, el comerciante argumenta de los riesgos como hubiere respondido al asegurador. Incluso, el comprador puede contratar el seguro y deducir del precio el valía de la prima pagada (Arts. 699 al 702 del Código de Comercio)


La operación C y F es aquella en la que el precio cotizado solo incluye el costo del flete, o sea que se suprime el seguro. A esta modalidad se aplica todo lo expuesto para la compraventa CIF, omitiendo las directrices legales que se refiere al seguro.


g)Otras especiales


Las modalidades anteriores, en su maduroía, recogen los términos comerciales internacionales para contratar, en el sentido que, cuando se alcahuetería de transacciones de país a país, el significado puede ampliarse para interpretar los contratos, sin bloqueo a nivel locorregional, pueden darse otras modalidades comunes previstas en el Código Civil y que operan con mas relieve en el ámbito del comercio: Compraventa al paladar o prueba (Art. 1799); compraventa sobre muestras (Art. 1800); compraventa expresado en especie y calidad (Art. 1801); compraventa de cosas futuras (Art. 1805); compraventa con reserva en dominio (Art. 1834 y siguientes). Estas formas de compraventa se encuentran en el Código Civil, de guisa que únicamente cerca de señalar que son modalidades muy comunes internamente del tráfico comercial.


" OPCIÓN DE COMPRAVENTA"


El articulo 706 del Código de Comercio establece la diferencia con la opción (promesa autónomo) del Código Civil (Arts. 1676 al 1681) en cuando al plazo, pues en esta no puede exceder de dos años si se negociación de inmuebles o derechos reales sobre los mismos; y de un año, si se prostitución de otros ingresos o prestaciones. En cambio, en la opción de compraventa de cosas mercantiles, el artículo indicado dice que las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Es interesante señalar que, como promesa de entendimiento, no se encuentra una figura específica en el Código de Comercio. Ello no quiere aseverar que en la práctica no pueda celebrarse un negocio para prometer la celebración de otro, aplicando lo previsto en el Código Civil y tomando en cuenta las características de las obligaciones y contratos mercantiles.


" Resolución DE SUMINISTRO"


El anuencia de suministro es tratado como una modalidad de compraventa en el derecho guatemalteco esta tipificado como un convenio autógnomo y regulado en los artículos 707 al 712 del código de comercio. El argumento de quienes afirman que el suministro es una especie de compraventa, parte del supuesto de que también en esta la entrega del objeto convenido puede hacerse en forma fraccionada. Pero, esa circunstancia no tipifica un resolución de suministro porque en la compraventa cada fracción forma parte de una mismo prestación. En cambio, en el suministro las entregas periódicas de la mercadería son prestaciones entre una y otra, de guisa que también el precio se define por cada una que se cumple. En todo caso, en nuestra legislación no hay argumento para confundir un convenio con otro; el suministro es un pacto típico, autógnomo de cualquier otra figura negocial.


El acuerdo de suministro, una parte, señal suministrarte, se obliga mediante el precio, a realizar a patrocinio de otra, llamado suministrado, una serie de prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Las prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Las prestaciones periódicas serian, por ejemplo, que un industrial de muebles obligara a entregarle a un intermediario una cantidad de bines al fin de cada mes, conforme al plazo pactado. Las prestaciones continuadas se darían en el suministro diario de energía eléctrica o el servicio de lavandería en el suministro que un comerciante le prestara en forma continua a un hospital.


Este convenio cumple una función importante interiormente del comercio, porque permite que las personas suministradas tengan asegurada la provisión de un o un servicio. Es común este acuerdo adentro de los negocios jurídicos mercantiles; aunque a muchos, por desconocimiento de la tipicidad del mismo, cuando se redacta por escrito, no se le pira por su nombre. Un comerciante revendedor, en emplazamiento de proveerse aisladamente de las cosas que expende en su empresa, celebra un pacto de suministro para abastecer surtido su almacén; un hotel que careciera de lavandería, puede contratar el servicio de desinterés de ropa con un comerciante que se dedicara a prestarlo.


El arreglo de suministro es consensual, sinalagmático, principal, gravoso, de tracto consecuente. Este arreglo es gravoso fortuito, porque las partes corren el aventura de que los precios varíen durante el plazo del pacto y ello significa perdida para una de las partes.


En el anuencia de suministro la variación de los precios no puede ser un precio de los que determinan la calidad aleatoria. Se contrata sobre bases ciertas y por eso es gravoso conmutativo, si las prestaciones se vuelven onerosas, para eso esta el articulo 688 del código de Comercio, que recoge la teoría de la Imprevisión, con el que se resolvería cualquier diferencia entre las partes por la variación del precio.


a) Personales: Los principios personales son el suministrarle, o sea quien proporciona los acervo o servicios a cambio de un precio; y el suministrado, que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas de los capital o servicios y paga el precio.


b) Formales: El arreglo de suministro no esta sujeto a formalidades especiales. Según la organización de la empresa, puede constar en documentos pre-redactados; excepto que lleve aparejada una garantía prendaría o hipotecaria, en cuyo caso debería constar en una escritura publica. Pero, son casos muy raros; a veces ni siquiera consta por escritura.


c) Reales: Aun cuando aseverar cosas mueble es una tautológica, los términos que usa le ley para designar el objeto verdadero de un anuencia de suministro, son los de cosas muebles y servicios. La entrega de estos se hace mediante prestaciones periódicas o continuadas que pueden estar cuantificadas en el contenido del acuerdo, ya que sea por una cantidad especifica o fijando un mínimo y un máximo en donde puedan oscilar el monto de las prestaciones, en el entendimiento de que, en este ultimo caso, es al suministrado a quien se le confiere el derecho de fijar la cuantía: Ahora, cuando no se fija la suma de las prestaciones se entenderá que es aquella que necesita el suministrado al momento de celebrar el pacto. Esta última solución en un caso de omisión es poco certera, porque resulta asaz subjetivo fijar el límite de la requisito del suministrado. Sin requisa, es la regla contenida en la ley. El otro punto auténtico del arreglo es el precio. Este, cuando las prestaciones son periódicas, se determina y paga con relación a cada una, en forma aislada. Si son continuas se calcula sobre la saco de un periodo de tiempo.


PLAZO, SUSPENSIÓN. DENUNCIA Y TERMINACIÓN DE ESTE Entendimiento


El plazo en el anuencia de suministro tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado. Esto quiere proponer que las dos partes están facultadas para darlo por concluido si observan adhesión en la comunicación. Como en el interior del plazo se pueden cumplir prestaciones periódicas y el suministrado estar facultado para fijar las fechas de las entregas, debe comunicarle estas al suministrado con suficiente anticipación, lo que viene a ser una previsión imprecisa, porque el termino suficiente es lene. Hubiere sido mejor determinar un plazo específico en abandono de una previsión contractual.


La suspensión del resolución es una genio del suministrante, quien puede interrumpir las prestaciones si el suministrado no cumple sus obligaciones, sobre todo en lo que se refiere al suscripción del precio. Pero, para que se pueda practicar esa atribución es necesario que comunique su decisión con anticipación suficiente. En cuanto a la denuncia, esta ocurre cuando el resolución no tiene plazo específico, en ese caso, cualquiera de las partes se desliga del vínculo contractual dando aviso con la anticipación pactada o noventa días ayer de la momento en que se considere que la relación ya no surtirá género.


En lo que se refiere a la terminación del anuencia, es indudable que la conclusión del plazo lo da por terminado. Pero, también termina si la conducta del suministrante denota que las prestaciones futuras no cumplirán en su oportunidad. En este aspecto la ley debió cubrir la conducta de los dos contratantes, de forma que la equivocación de plazo de una prestación también fuera acusada por terminación, ya que el articulo 711, esta designado solo para la obligación del suministrante, pero, en un caso de esta naturaleza, no se optaría por la terminación, sino por la suspensión pre-aviso, lo cual parece que introduce una desigualdad en la forma de tratar el incumplimiento de las obligaciones de las partes, ya que no es lo mismo suspender que dar por terminado un resolución.


A este entendimiento no se le dio la importancia legislativa que amerita y se le coloco como igual del suministro, lo cual viene a se un error porque siendo un convenio autógnomo, no tenia por que aparecer emplazado como apéndice y regulado por un solo articulo del Código de Comercio (713). Por otro flanco, dada su importancia en la practica comercial y por la forma en que lo denominan los comerciantes, no debió llamársele pacto estimatorio, sino anuencia de consignación. Conforme al derecho guatemalteco, el entendimiento estimatorio no se prolonga con ningún resolución, ya que ha sido tipificado como autógnomo.


El anuencia estimatorio es aquel por medio del cual un sujeto, llamado consignante, en entrega a otro, llamado consignatario, mercaderías a un precio estimado, para que en un plazo fijado se pague dicho precio o acertadamente se devuelven las mercaderías.


El entendimiento cumple una función importante en el comercio porque el comerciante minorista puede apropiarse mercaderías sin anular de inmediato el precio, con la opción de devolverlas si nos las vende interiormente del plazo que se pacte. Ahora acertadamente, si las vende paga el precio y obtiene una beneficio que se constituye por el valencia que el consignatario le sume al grueso estimado. Si no vendiera la mercadería debe devolverla. De lo aludido, se puede apreciar la función que tiene este arreglo, permitiendo la provisión de mercaderías sin exigencia de un cuota inmediato del precio y con la expectativa de obtener ganancias.


· Gravoso Conmutativo


· De tracto seguido


· Translativo de dominio


a) Personales: el que entrega las mercaderías se le lumbre consignante; y, quien recibe para venderlas se ardor consignatario. Se establecen las siguientes obligaciones para las partes.



  • El consignatario en ningún momento se puede liberar de la obligación de acreditar el precio de lo que no pueda restituir, aunque las causas no le sean imputables.

  • El consignatario tiene disposición de los capital consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores, o sea que están internamente de su esfera patrimonial, pero en forma limitada.

  • El consignante no tiene poder de disposición sobre las cosas consignadas.


b) Formales: El resolución estimatorio no esta sujeto a formalidad alguna, y regularmente, sobre todo con mercaderías de uso diario, se concerta de palabra, basados en la confianza comercial. Si se alcahuetería de consignar mercaderías sujetas a registro (vehículos, maquinaria identificable, etc.) tendría que formularse el resolución en escritura publica e inscribirse en el registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto de que el consignatario estuviera en la capacidad de transferir la propiedad y con colchoneta en el poder de disposición que tiene.


c) Reales: Los medios reales son las cosas (mercaderías) y el precio. Es el que estiman las partes entre si, sin tomar en cuenta el valía apéndice que le suma el consignatario; no obstante, es practica comente que se pacte el monto del valía unido, con el objeto de que no sea excesivo y se desestimule la circulación de las mercaderías.


Como es un acuerdo sujeto a un plazo, el acuerdo termina por le transcurso de este. Sin incautación, si ayer del vencimiento el consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio estimado en que las recibió, el anuencia se da por finalizado.


" Pacto DE DEPÓSITO MERCANTIL"


El deposito, considerado como la prestación de un servicio, es un convenio por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía al depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando lo requiera.


Como la función primordial del depósito es la custodia de un admisiblemente, esta viene a ser nota distintiva. El acto de depositar puede estar relacionado con distintas ramas de un sistema jurídico; de ahí puede suceder: deposito civil, cuando el negocio se rige por el rato de deposito del Código Civil, depósito mercantil, cuando se manejo de un negocio oteo mercantil; depósito bancario (que también es mercantil), cuando se hace por medio una institución bancaria; y, deposito procesal, cuando lo ordena un togado.


El depósito puede ser regular e irregular. Es Regular cuando se devuelve el mismo adecuadamente que se deposito; e Irregular cuando se devuelve uno diferente al depositado, de la misma especie y calidad o de valencia equivalente como en el caso del peculio. El Regular es más común en las relaciones civiles; y el regular, en las mercantiles. Sin confiscación, la custodia que se confía a un almacén común de depósito, es regular y de carácter mercantil.


El acuerdo de depósito cumple una función importante en el tráfico comercial, porque permite a los comerciantes que no disponen de los de locales adecuados, la posibilidad de encargar a otro la custodia y conservación de sus mercaderías. En el caso del tero, entregado a una institución bancaria o sola otorga la seguridad, sino también proporciona una delantera de poder devengar intereses o lograr medios de cuota (cheques) cuando se dispone a la traza. En lo a los almacenes generales se refiere, como negocios organizados técnicamente, facilitan el comercio de importación y explotación por medio del deposito. Es pues, variada la posibilidad de este negocio. Nos encontramos frente a uno de los contratos de veterano práctica para el desenvolvimiento comercial.


El convenio de depósito mercantil es doble, gravoso conmutativo, principal, vivo de tracto consecutivo.


a) Personales: Los fundamentos personales del pacto de depósito son: el depositante y el depositario. Son obligaciones del depositante: fertilizar el valía o precio del deposito, sin que pueda darse el pacto en contrario, ya que en lo mercantil no puede darse los negocios gratuitos, retribuir los gastos que haya hecho el depositario para la custodia del perfectamente depositado; y, avalar los daños y perjuicios que el deposito hubiere causado. Estas obligaciones las tiene el depositante para con el depositario y están normadas en el código civil, ya que el comercio no establece nulo sobre el particular. En cuanto al depositario, tiene las siguientes obligaciones: custodiar la cosa depositada para una adecuada conserje y conservación; dar aviso al depositante o a un árbitro, sobre un peligro que amenace con la perdida o destrucción o perdiere la cosa depositada, deberá indemnizar daños y perjuicios; y, restituir la cosa depositada.


b) Reales: El dato existente de un convenio de depósito mercantil puede representarse en diversa forma: mercaderías, capital, joyas, títulos de crédito, títulos de títulos, etc. Cuando se depositan cosas fungibles, puede pactarse que el depositario tenga poder de disposición sobre la cosa depositada, con la obligación de restituir otra de la misma especie y calidad.


En este caso en lo que fuere conducente, se aplican las reglas del acuerdo mutuo; este es el típico depósito irregular. En el caso de que el adecuadamente depositado sea parné (deposito bancario), por la misma naturaleza del negocio bancario, hay transferencia de propiedad sobre el proporcionadamente depositado, de guisa que, sin que se pacte, el bandada puede disponer del mismo, con la obligación de restituirlo cuando se le requiera. Un aspecto importante del deposito mercantil, sobre todo en el deposito bancario de monises, es que cuando los depositantes son dos o mas personas, cualquier codepositante puede exigir la devolución del proporcionadamente, aun en el caso de que uno o algunos de ellos hubiere fallecido, previsión admitido que admite pacto en contrario. Para la practica contractual bancaria, podríamos proponer que el uso idóneo de las conjunciones " y/o". no es posi6le porque la mancomunidad o es simple o es solidaria; pero no puede ser las dos cosas a la vez.


El Código de Comercio no establece ninguna norma relativa a la terminación del arreglo de deposito, de modo que se estará a los previstos en el Código Civil: restitución del objeto depositado a requerimiento del depositante; devolución que hace el depositario avisando con prudente anticipación, cuando no se hubiere pactado plazo, devolución que puede hacer el depositario cuando se ve imposibilitado de cumplir su obligación de custodia (Arts. 1974, 1992 y 1996 del Código Civil). Estas reglas para la terminación del acuerdo de depósito, no operan de pleno derecho en el caso del depósito bancario, pues este se rige por sus leyes específicas y por los usos propios de la práctica bancaria. Cuando un deposito se hace a plazo el depositante no puede exigir la restitución, sino hasta transcurrido el mismo. Y, en el caso del depósito de Almacenes generales, se rige por leyes


DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES


Un almacén caudillo de Depósito, es una sociedad anónima con carácter de Institución auxiliar de crédito, cuyo objetivo es el depósito de mercaderías de importación y exportación. Por tratarse de un depósito mercantil revestido de características especiales, el Código de Comercio en el artículo 717, remire su conocimiento a sus leyes especificas: Decreto 1236 del Congreso de la República, Decreto 1746 del Congreso de la República, Reformado por el Decreto 55-73 del mismo organismo; leyes que rigen a los almacenes del Crédito Hipotecario Doméstico de Guatemala y los que se organizan a nivel de empresa privada. Nota peculiar de este depósito es que permite la emisión de los títulos de crédito conocidos como certificados de depósito y bonos de prenda; y que el sujeto depositario solo puede serlo una sociedad anónima debidamente autorizada.


" CONTRATOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DE CRéDITO"


LAS OPERACIONES DE CRéDITO


En el tráfico comercial de nuestra época el crédito facilita las relaciones mercantiles que permiten mercar medios, sobre todo dinerarios, que se traducen en nueva riqueza mercantil; o perfectamente es el vehículo apropiado para obtener satisfacciones de nuestras deyección. En todos los sectores de la actividad económica el crédito se hace presente para ganar variados objetivos.


Según el Diccionario de Derecho Privado, la palabra crédito significa el: Derecho que uno tiene a percibir de otro alguna cosa: por lo común billete.


Ahora admisiblemente, las relaciones de crédito no son propias del tráfico jurídico comercial; también existen en el civil; el mutuo, por ejemplo. Pero en esta parte estudiaremos las que el Código de comercio tipifica como contratos.


Campo de las operaciones de crédito


Las operaciones de crédito han estado vinculadas, generalmente, a la actividad bancaria. El mismo nombre que se les asigna es similar a las llamadas operaciones bancarias. En el medio guatemalteco estos negocios que vamos a estudiar tienen la particularidad de que legalmente no son propios de la negociación que llevan a promontorio los bancos; en otras palabras, para celebrar un convenio que contenga una operación de crédito no se necesita hacerlo con un sotabanco; las partes pueden ser dos personas individuales. Y decimos legalmente, porque una cosa es lo que presume la ley, y otra, la efectividad.


En la práctica es común que el descuento, la comprensión de crédito, el crédito documentario, se manifiestan únicamente como negocios bancarios. Por esa razón, y con la salvedad ayer apuntada, hemos creído documentario, se manifiestan únicamente como negocios bancarios. Por esa razón, y con la salvedad ayer apuntada, hemos creído necesario exponer algunos datos importantes en torno a la función bancaria muy mínimos por cierto- la finalidad docente de este texto; no sin antaño advertir que quien quiera profundizar sobre esta mecanismo del Derecho Mercantil- el Derecho bancario encontrará la bibliografía suficiente para un maduro conocimiento sobre dichos temas.


La banca y las operaciones de crédito


Principiemos por precisar lo que es un lado. Conforme los artículos 1 y 6 de la ley de Bancos de Guatemala, los bancos nacionales, privados o mixtos, son sociedades anónimas destinadas a realizar negocios que consisten en préstamos de fondos que se obtienen del público mediante el recibo de depósitos o la Cesión de bonos, títulos u obligaciones de cualquier naturaleza. Lo antecedente está previsto sin perjuicio de que puedan actuar sucursales de bancos organizados en el extranjero, siempre y cuando sean debidamente autorizados mediante los procedimientos estipulados en la legislación bancaria.


Al observar los principios que se dan en los artículos citados hacemos notar que los bancos nacionales únicamente pueden tener como propietario a una sociedad anónima. Es prohibido que una persona individual realice negocios propios de los bancos. En cuanto a la participación estatal, los bancos nacionales pueden ser privados o mixtos; en los privados no existe ninguna intervención pública; el bandada es propiedad monopolio de los particulares.


En los mixtos, el Estado participa como copropietario de la empresa bancaria, adjunto a los particulares. Los bancos propios del Estado tienen su ley específica.


Conforme el artículo 34 de la ley de Bancos, estos se clasifican así: Bancos Comerciales, Bancos Hipotecarios y Bancos de Capitalización. Esta misma ley se encarga de conceptuar a cada uno de ellos; Bandada Comercial, es el que realiza operaciones pasivas y activas a corto plazo. Mesa Hipotecario, es el que está facultado para emitir bonos hipotecarios o prendarios y sus operaciones pasivas y activas son a mediano o holgado plazo. Y, Costado de Capitalización, es el que está facultado para emitir títulos de capitalización y aceptar primas de parquedad para trastornar en operaciones activas. Este último negocio contratos de capitalización, por los que el particular ahorrante se obliga a entregar primas de capital, únicas o periódicas, y el bandada se compromete a devolverle un caudal determinado al vencimiento del plazo, el que no puede exceder de veinticinco años. La devolución puede ocurrir ayer si se pacta que pueda terminar por sorteo. Un mesa puede estar acreditado para diversas operaciones: comerciales, hipotecarias y de capitalización. (Artos. 34-35-36- 37 y 67 de la Ley de Bancos).


Funciones principales de bancos


Doctrinariamente podernos resumir en cuatro, las funciones principales de los bancos:


a) Crear medios de plazo (fundamentalmente el cheque);


b) Favorecer la concentración de hucha. Esta concentración no es estática; es dinámica, pues el asiento hace circular el patrimonio ahorrado en provecho de la actividad económica y del ahorrante que percibe intereses;


c) Distribuir créditos. Los bancos hacen factible la obtención y distribución del arbitrio dinerario que se invierte en la economía del país, mediante procedimientos técnicos, seguros, especializados y previamente planificados para consolidar la recuperación; y


d) Facilita pagos y cobros entre distintas plazas. Esta función la llevan a término los bancos mediante el servicio de cuota o cobros de títulos de crédito u otro tipo de obligaciones adentro o fuera del país.


Las funciones anteriores las realizan los bancos por medio de las llamadas operaciones "bancarias, se clasifican en: activas, pasivas y neutras. En las operaciones activas el cárcel es sujeto reclamante de la relación; aperturas de créditos, descuentos, préstamos de diversa índole. En las operaciones pasivas, el mesa es sujeto deudor, depósitos bancarios, emisión de obligaciones, emisión de bonos hipotecarios o prendarios. Y, en las operaciones neutras, el bandada no es ni deudor ni digno. Son operaciones de intermediación, de servicio a su clientela; servicios de caja de seguridad, administración de acervo, cobros en genérico.


El arreglo Bancario


El negocio bancario forma parte de las relaciones jurídicas mercantiles, ya que nuestro Código de comercio en su artículo 2°. Lo tipifica como actividad mercantil. Ello quiere proponer que el arreglo bancario, nominado o no, es de naturaleza mercantil. Debemos aclarar que cuando usamos el contexto Derecho bancario, no es con la finalidad de inducir al pensar que constituye una rama autónoma de la ciencia jurídica; es únicamente para proveer su sistematización y estudio, en el entendido de que constituye una sub-rama del Derecho mercantil en genérico.


Por las características con que se dan las relaciones objetivas de comercio, el negocio bancario expresado en los contratos no escapa a los matices propios de las operaciones masivas. Así, podemos afirmar que son particularidades del anuencia bancario, las siguientes:


a)Son contratos por adhesión: Cuando uno celebra un resolución con una institución bancaria, es ésta quien determina los términos contractuales a los que debe sujetarse el negocio. En el préstamo bancario, por ejemplo, cuando se le entrega al usufructuario la relación que otorga al crédito, se señalan las bases generales y especiales para la elaboración del acuerdo; conducta que es similar en cualquier otra manifestación negocial.


b)Son contratos estandarizados: Los bancos, como complemento de la adhesión, tienen uniformados mediante contratos-tipo, las fórmulas que se usan en cada una de las especies de negocios que puede efectuar.


c)Peculiaridad de la prueba de los contratos: Hemos pasado con anticipación que para seguridad de las obligaciones mercantiles, fuera de disposición expresa de la ley, la prueba de las mismas es amplia y variada. En el caso de las obligaciones son concluyentes para establecer el vínculo, sin que ello signifique que no se tanga derecho a discutir la verdad de estos asientos.


d) Importancia de la buena fe: Las obligaciones mercantiles, lo decíamos en la parte militar de este vademécum, tienen como bases fundamentales la verdad sabida y la buena fe. Significa esto que las partes deben comportarse con absoluta franqueza al celebrar un acuerdo; y mantenerla durante su vigencia. Evitaría a la buena fe del cliente que falsea su situación financiera para obtener un crédito; como también incumpliría el lado que divulga injustificadamente el secreto bancario, en cuanto a las operaciones que le confía su cliente. Estos son cero más que dos ejemplos de cómo las partes deben conducirse con precioso apego a la buena fe en esta clase de contratos.


Comprensión DE CRéDITO


Por el anuencia de transigencia de crédito, un sujeto denominado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado, a poner a su disposición una suma de capital o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado, éste a su vez, se obliga a restituir las sumas de que hubiere dispuesto o las que hubieren pagado por su cuenta, más gastos, comisiones e interés que resulten a su cargo. Este anuencia se rige por los artículos 718 al 728 inclusive, del Código de Comercio.


El pacto de comprensión de crédito cumple la función de poner a disposición del acreditado una cantidad de capital para dedicarlo a sus actividades comerciales o industriales o aceptablemente que se cancelen obligaciones por su cuenta. Como el acreditado puede no memorizar el momento preciso en que precisará el parné, es una preeminencia tenerlo únicamente a disposición para su oportunidad, con el privilegio de respaldar intereses únicamente sobre el saldo que le resulte en un momento determinado y no sobre la cantidad total de la comprensión.


Por otro flanco, como se fija un límite máximo, el acreditado puede pactar una cantidad más anilla de lo que tiene planificado trastornar, sobre todo por las fluctuaciones de precios u otras circunstancias fortuitas de contratación, lo que no sucede en los préstamos cerrados. En el caso del acreditante, esta operación le permite cobrar capital por concepto de intereses mediante estudios planificados, previos al otorgamiento de una tolerancia. En los bancos, específicamente, los créditos se otorgan haciendo estudios sobre la capacidad económica del acreditado, exigiéndose garantías que aseguren la recuperación.


CARACTERES DEL Entendimiento


Muchas teorías se han formulado para explicar la naturaleza jurídica del anuencia de comprensión de crédito, siendo las más connotadas las siguientes:


a) Convenio mutuo: Las circunstancias de que en este convenio se dé la restitución dci valencia recibido y que se paguen intereses, fundamente la argumento de que la transigencia significa una relación contractual consensual, en donde la calidad de deudor pleno se va adquiriendo paulatinamente y no al momento de celebrar el anuencia. Por otro banda, en la transigencia, el solicitante (acreditante), no sólo lo es por entregar boleto, sino también por saldar una obligación frentes a un tercero, como sería el paso de un título de crédito. Estos dos señalamientos permiten considerar que es una teoría inadecuada.


b) Anuencia preliminar: Esta teoría considera que la transigencia es un entendimiento preparatorio; y por esa, preliminar de otros contratos. El resolución preliminar, regularmente, se refiere a otro que se celebrará en el futuro, el cual es de la misma naturaleza del preparatorio; se promete celebrar un convenio de arrendamiento; uno de compraventa, para uno de compraventa. Pero sucede que en la tolerancia no se prepara mínimo. La relación jurídica entre las partes existe por si misma, con carácter principal, aunque la consumación se difiera por su peculiar forma de actuar.


c) Teoría de Francisco Messineo: Se considera que es la más ajustada a la ingenuidad de este pacto y que no se contraria con el sentido del Derecho guatemalteco. Lo fundamental de la teoría de Messineo es considerar que este entendimiento es principal; y por lo mismo, los enseres los sufre él mismo, sin referirse a otro.


OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CONTRATANTES


Para el acreditante y el acreditado, sus obligaciones y derechos en la tolerancia de crédito, son las siguientes:


a) El acreditante se obliga a poner una suma de hacienda a disposición del acreditado o a contraer obligaciones por cuenta de éste. No existe ninguna disposición que niegue la posibilidad de que la obligación tenga los dos sentidos; debemos comentar entonces, la redacción del Código de Comercio al referirse al segundo caso, en el artículo 718, porque al opinar: " contraer obligaciones por cuenta de éste" .


b) El acreditado, por el derecho que tiene a disponer del plata que se le acredita" a que se cancelen obligaciones por su cuenta, se obliga a restituir el plata de que


MODALIDADES DE Transigencia DE CRéDITO


a.) Garantizada: se da cuando la obligación del acreditado se garantiza con hipoteca, fianza o prenda.


b.) Al Descubierto: Se le fogosidad así a la comprensión que no tiene más garantía que la confianza mutua entre las partes.


c.) En Cuenta Corriente: La doctrina y la ley guatemalteca (art. 723) se refieren a la tolerancia de crédito en cuenta corriente como aquella modalidad en la que el acreditado puede hacer remesas ayer de que puedan liquidarse en cumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada; si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo uso de la cantidad flamante.


TERMINACIÓN DE UN CRéDITO


Como se fija un plazo para el uso del crédito, la extinción de éste da por terminado el entendimiento. También puede terminar anticipadamente si el acreditado le comunica por escrito al acreditante su determinación. Puede suceder que se haya omitido el plazo para utilizar el crédito; en ese caso cualquiera de las partes puede darlo por terminado mediante denuncia que se le hace enterarse a la otra parte pro medio de un actuario.


Convenio DE DESCUENTO


Este pacto se encuentra regulado del artículo 729 al 733 del Código de Comercio. Al adivinar este articulado nos percatamos de la errata de precisión de la ley en cuanto a establecer la naturaleza de los negocios jurídicos que contiene operaciones de crédito, ya que algunas figuras se les califican como contratos, mientras que a otras se les apasionamiento operaciones. Sin secuestro, siendo clase el concepto de resolución contenido en el artículo 1517 del Código Civil, y estando situado el descuento interiormente del obra del Código que tipifica las especies de la contratación mercantil, debemos fijarnos de que el descuento es un acuerdo.


Clases de Descuento


Según la forma en que se represente el crédito descontado, el descuento puede ser cartáceo y no cartáceo. El primero ocurre cuando se transfieren títulos de crédito, que por lo regular son humanidades de cambio. En este caso, si las literatura de cambio son documentadas, el descontador tiene la calidad de un endosatario en garantía con respecto a los títulos representativos mientras los tenga en su poder. El segundo, el no cartáceo, se da cuando el crédito consta en los libros de contabilidad del comerciante; pero, para ello es necesario:


a.) Que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso;


b.) Que haya prueba escrita de la existencia del documento;


c.) Que el acuerdo conste por escrito; y


d.) Que se giren humanidades de cambio a gracia del descontador por el o los créditos transferidos.


La documento se haría efectiva si al vencimiento no se paga el coste del crédito descontado. Esto podría dar problemas de duplicidad de obligaciones provenientes de un mismo negocio subyacente, porque las literatura no expresan causa negocial. En ese sentido, creo que en el arreglo debe hacerse relación a la emisión de las humanidades y evitar una duplicidad de reclamaciones; el resolución y la letrilla. En el caso del descuento no cartáceo. El descontador tiene derecho a revisar los libros de contabilidad que datan el crédito cedido; y para el cobro del mismo, la ley lo inviste con las facultades de un mandatario, lo cual ha significado que se considere este descuento como un mandatario, lo cual ha significado que se considere este descuento como un mandato, lo que no tiene fundamento en nuestro medio porque la calidad de mandatario sólo puede provenir de un anuencia de mandato.


Acuerdo DE CUENTA CORRIENTE


El resolución de cuenta corriente se encuentra regulado del artículo 734 al 743 del Código de Comercio. Se caracteriza por el hecho de que las dos partes del negocio pueden fungir como acreedores o deudores de la relación jurídica, ya que realizan operaciones de crédito en forma cruzada. De ahí que ambas partes reciban el mismo calificativo: cuentacorrentistas. La cuenta corriente, como convenio, se presenta en dos modalidades: cuenta corriente común y cuenta corriente bancaria. A la primera también se le pasión mercantil, pero, sería un calificativo erróneo conforme el derecho guatemalteco, porque en nuestro medio las dos son mercantiles.


Aceptando que son los hechos quienes proporcionan los nociones diferenciadores es doble señalar lo subsiguiente:


a.) En la común hay concesión recíproca de créditos; en la bancaria la concesión es partidista; de cárcel a cliente o de cliente a bandada.


b.) En la común, la categoría de deudor o digno se establece al candado de la cuenta; en la bancaria se establece en cualquier momento.


c.) En la común hay novación periódica, porque el deudor pasa a ser solicitante y al revés; en la bancaria no se da esa novación; y


d.) En la común las remesas no necesariamente se constituyen en peculio; en la bancaria, las remesas son dinerarias.


Por el anuencia de cuenta corriente mercantil, la partes, denominadas en común cuenta corrientes, se obligan a entregarse remesas recíprocas de intereses de diversa naturaleza cuyo valía dinerario constituyen partidas de mantillo o cargo en la cuenta de cada cuenta correntista, saldándose las operaciones al clausura de resolución para determinar quien es el sujeto deudor de la relación y exigirle el cuota en los términos convenidos.


Falleba DEL Convenio.


En la cuenta corriente los sujetos del negocio son potenciales deudores o acreedores, porque el valía de las remesas recíprocas que se envían se cuantifica al finalizar el plazo pactado o cada seis meses según lo prevé la ley.


Al finalizar ese plazo se determina quien es el deudor y quien el merecedor, para exigirse el plazo del saldo que resulte, el que tiene la cualidad de ser líquido y exigible. Este saldo, si se conserva en cuenta, o sea que no se hace efectivo, según convengan las partes, causará intereses al tipo que se haya pactado para las remesas o al interés reglamentario a equivocación del convenio.


De lo antecedente podemos deducir que el clausura de la cuenta ni es la terminación del convenio, aunque eventualmente podría serlo; es solo un acto necesario para determinar quien es el deudor y el solicitante entre las partes del anuencia y reanudar el envío de remesas que originaran nuevos cargos y abonos en sus contabilidades. Podría suceder que al hacer el cerradura de la cuenta se cometieran errores de núpuro, de cálculo, duplicaciones u omisiones en las cuentas; en tales casos, el derecho a pedir la rectificación prescribe en seis meses a partir de la plazo de suspensión.


Al celebrarse el resolución puede establecerse el plazo y las épocas de vallado. En el primer caso, al vencerse, termina el anuencia con los mismos enseres de un clausura en cuanto a la determinación del deudor, termina el arreglo con los mismos enseres de un clausura en cuanto a la determinación del deudor y el merecedor, sólo que ya no habrá nuevas remesas. Ahora terminado en la época de un vallado, si da aviso con diez días de anticipación, por lo menos, termina si los herederos o sus representantes deciden continuarlo, lo cual es una concordancia de la ley con el principio de conservación de la empresa, ya que éste convenio viabiliza las relaciones del tráfico comercial.


Acuerdo DE REPORTO


El anuencia e reporto, en Guatemala, era un negocio contractual que podía catalogarse como derecho vivo de no positivo, ya que era poca la experiencia que se tenía sobre él. El Código de Comercio lo tiene regulado del artículo 744 al 749; y la doctrina la considera como una operación propia de las bolsas de títulos; pero, siendo resistentes esas instituciones auxiliares del tráfico comercial en el medio guatemalteco, la ley no requiere que se de cómo resolución bursátil; de guisa que puede concentrarse entre el tomador o el tenedor de un título y una institución d crédito o con otra persona que tenga interés en este tipo de negocio. La influencia de la legislación mexicana es evidente en el caso del resolución que estudiamos, al graduación de que, con ligeras variantes, el artículo de nuestro Código es una copia tomada de la Ley Común de Títulos y Operaciones de Crédito Mexicana, sin mayores aportes de la legislación doméstico. No sucede lo mismo con el Derecho Costarricense, en donde no se consideró necesario establecer sobre una materia alejada de la efectividad jurídica e nuestros países.


Por el arreglo de reporto, una parte, llamamiento reportado, transfiere a la otra citación reportador, la propiedad de títulos de crédito, obligándose este último a devolver al primero otros títulos de la misma especia adentro l plazo pactado y contra reembolso de precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o disminuido según se haya convenido.


El concepto precursor recoge la idea que nos da el artículo 74 de nuestro Código, señalando como característica exclusivo que todo título de crédito puede ser objeto de reporto, aun cuando los demás artículos que lo rigen se infiere que su incidencia se daría más en el circunscripción de aquellos títulos de crédito que, como las obligaciones sociales deben tures, tienen relación con las acciones de las sociedades, que son los genuinos títulos objeto de un reporto, ya que existen para esparcirse con la especulación. Pero como las acciones en nuestra ley no son títulos de crédito, obviamente están excluidas de ser objeto del acuerdo de reporto.


El documento entonces, en que conste el reporto, deberá cumplir con los requisitos que estipula el artículo 745, siendo ellos los siguientes:


a.) Nombres completos de los contratantes;


b.) Clases de títulos reportador y datos que permitan su identificación;


c.) Plazo para concluir la operación; y


d.) Precio del pacto.


CARTAS ÓRDENES DE CRéDITO


La carta-orden de crédito en un arreglo que se formaliza en un documento denominado Carta Orden de Crédito, por medio del cual quien lo expide se dirige a un destinatario, ordenándole la entrega de una suma de metálico a la persona que él mismo le indica y a quien se le apasionamiento tomador o beneficiario.


Aún cuando se considera que en un útil de poco uso, nuestro Código, regula este negocio del artículo 750 al 756 del Código de Comercio. El documento o título que representa a la carta de orden de crédito no debe tomársele como título de crédito, o sea que no se necesita aceptación, no es protestable no confiere derecho alguno al tomador en contra del destinatario. Por estas razones s le considera como título indigno.


Es importante señalar que al referirnos a esta operación de crédito debemos llamarle carta-orden de crédito, con el objeto de distinguirla del crédito documentario que se manifiesta en una carta de crédito. La función de este negocio es allanar que en una persona el tomador pueda disponer de boleto en efectivo en una plaza distinta a aquella en que se emite.


Sujetos de la Carta-Orden Crédito.


a.) Comisionado: es la persona que emite la carta-orden de crédito. Si el valencia al que la misma se refiere es pagado total o parcialmente, este queda obligado frente al destinatario.


b.) Destinatario: es la persona a quien va dirigida la carta-orden crédito. Esta persona no está obligada a cumplir la " orden" ; es de absoluta soltura acatar o no el requerimiento que le hace el librador.


c.) Tomador o Beneficiario: es la persona en cuyo valimiento se emite la carta-orden crédito. Si este sujeto recibió alguna cantidad como consecuencia de la carta, contrae la obligación de pagarle al portador, tanto la suma recibida, como también los intereses legales sobre la suma. Esta obligación de pagarle al librador, tanto la suma recibida, como momento en que el donador le pague al destinatario, menos pacato en contrario. Ahora acertadamente, si el tomador, para obtener la carta hubiere entregado el monto de la operación al donador, o satisfecho el cuantía en otra forma, y el destinatario no la hace efectiva, se entiende que tiene derecho a que restituya la suma entregada, más una suma.


Como la carta-orden de crédito se puede extender sin exigencia de que el tomador entregue el valor de la misma, en este caso la carta es renovable, lo que debe comunicar al tomador y al destinatario. Esta previsión del artículo 753 no funciona si existió entrega de la suma acreditada.


FORMA DE LA CARTA


Como la carta-orden de crédito contiene una operación, un convenio de crédito podemos calificarla como sujeta a una formalidad, ya que debe constar por escrito y encadenar lo venidero.


a.) Vencimiento de la carta


b.) Nombre del destinatario


c.) Nombre del tomador o beneficiario


d.) Cantidad hasta donde se puede entregar si el destinatario acepta el requerimiento


e.) Plazo de la carta-orden de crédito, el que si no expresa es de un año; y


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f.) Firma y nombre del portador.


Maleable DE CRéDITO


La plástico de crédito es un documento de gran difusión en el tráfico comercial que, sin incautación, carece de exposición entre los autores del Derecho Mercantil. Para nosotros constituye un ejemplo de cómo la práctica comercial va haciendo que surjan instituciones no contempladas en los textos doctrinarios. Todos oímos susurrar de la maleable de crédito; mucho la manejan como medio de entregar la adquisición de satisfactores, mediante transacciones al crédito. En Guatemala está regulada en el artículo 767 del Código de Comercio.


Operatividad de la Polímero de Crédito


En Guatemala funcionan sociedades, como Cuentas S.A. o sucursales de comerciantes extranjeros, como American Express, Diners Club International o MasterCharge, VISA, que se dedican a extender tarjetas de crédito. La persona que tenga interés en poseer un documento de esta naturaleza, concurre a estas empresas, en donde se le investiga su capacidad económica, vocación de cuota, etc. Y si resulta elegible para la empresa, se celebra un resolución de plástico de crédito por el cual el comerciante que extienda el documento se compromete a retribuir, hasta una suma determinada, las compras al crédito que el titular haga con los comerciantes afiliados al sujeto que extiende la plástico. El propietario del documento paga una suma por su vigencia según el plazo; y garantiza al librador en la forma que este se los exija: descuento de sueldos, garantías flotantes, etc. El tarjeta-habiente llega a un almacén afiliado; y operación al crédito una mercadería o hace uso de un servicio; el portador le paga al afiliado; y el tarjeta-habiente le paga al donador el valencia de los créditos obtenidos más los intereses que se le hayan pactado.


Forma de la Plástico de Crédito


La polímero de crédito se expide a auspicio de una persona determinada y no son negociables; únicamente la puede usar la persona en cuyo auxilio se expide. Debe contener el nombre de la persona que la expide regularmente son comerciante sociales, y la firma autógrafa del tarjeta-habiente. Además, expresa el plazo de validez y el zona en que se puede usar.


El crédito documentario en un resolución que contiene una operación de crédito cuya incidencia en el movimiento comercial, sobre todo a nivel internacional, es sumamente apreciable. Conforme la técnica del Código de Comercio guatemalteco, este negocio puede darse fuera del ámbito bancario; pero, en la práctica se observa que únicamente se realiza como operación bancaria. Cuando un porción le extiende una carta de crédito a un cliente, se asimila al hecho de abrirle un crédito, con la particularidad de que es la institución la que se encarga de abonar las obligaciones con destino a las que está destinado el crédito documentario. Su obligación de satisfacer antiguamente de percibir el objeto de mercadería comprada; mientras que el mercader recibe el precio antiguamente de consumarse la compraventa. Este acuerdo se encuentra regulado del artículo 758 al 765 del código de comercio.


Por el anuencia de crédito documentario un sujeto llamado acreditante, se obliga frente a otro llamado acreditado, a remunerar o contraer una obligación por cuenta de éste y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado.


El concepto mencionado recoge la idea plasmada en el artículo 758 modificándolo en lo que tiene de defectuoso.


Los créditos documentarios son contratos de tolerancia de crédito en los que el acreditante se obliga a retribuir o perfectamente a aceptar humanidades de cambio a cortesía de un tercero por cuenta del acreditado contra presentación de ciertos documentos, anexos generalmente a humanidades documentadas.


Sujetos del Convenio


Los sujetos del entendimiento de crédito documentario, son los siguientes:


a.) Acreditante: Es la persona que otorga en crédito mediante la carta e crédito. En la práctica sólo los bancos fungen como tales.


b.) Acreditado: Es la persona a quien se le otorga el crédito. Regularmente adquieren un admisiblemente.


c.) Beneficiario: Es la persona que va a recibe el valía del dinerario a que se refiere el crédito documentario.


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Contratos mercantiles en Guatemala (página 2)

Contratos mercantiles en Guatemala (página 2)


Articulo 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son vanos los acreedores o varios deudores.


Articulo 1348. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideraran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados.


Articulo 1352. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de guisa que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el plazo hecho por un solo, libera a los demás; y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito, y el suscripción hecho a uno de ellos libera al deudor.


Articulo 1353. La solidaridad so se presume; debe ser expresa por convenio de las partes o por la disposición de la ley.


Con relación a este articulo se establece una singularidad de las obligaciones mercantiles mancomunadas, en lo que al deudor o al fiador se refiere: si en una obligación mercantil hay varios deudores, su mancomunidad es solidaria en virtud de la ley (Art. 674. del Código de Comercio); o sea que se presume; no necesita ser expresa como lo manda el Código Civil. A la al revés de éste, lo que se pactaría seria que la mancomunidad fuera simple. La particularidad de la mancomunidad en las obligaciones mercantiles es que, en cuanto a los deudores o sus fiadores, es solidaria por disposición legítimo en contraposición a la civil que puede ser expresada; no se presume, menos disposición admitido en contrario.


Exigibilidad de las obligaciones sin plazos


La obligación está sujeta a un plazo o sea el tiempo en que el deudor debe cumplirla. Según el Código Civil, cuando se omite pactar el plazo, o se dejó a voluntad del deudor fijar la duración del mismo, el solicitante tiene que acudir a un enjuiciador competente para lo que determine (Art. 1283 del Código Civil). Si este fuere el procedimiento que se siguiera frente a las obligaciones mercantiles sin plazos, la celebridad en el cumplimiento de los contratos se vería afectada y originaría hechos negativos en el tráfico comercial, además de hacer nugatoria la característica del poco formalismo del Derecho mercantil.


Aquí surge entonces una segundad específico de las obligaciones mercantiles cuando se omite el plazo, la obligación es exigible inmediatamente. La única excepción es a esta regla es que el plazo sea consecuencia de la misma naturaleza del resolución, en cuyo caso no opera la exigibilidad inmediata.


La Mora Mercantil


El deudor y el fiador son sujetos de una obligación civil y pueden incurrir en mora; la mora es el status jurídico en que se encontrara sujeto si no cumple con su obligación o no acepta la presentación que le hace el deudor, según el caso, en virtud de la exigibilidad de los respectivos vínculos. La característica propia del Código Civil es que, para caer en mora, aparte las excepciones que establece el artículo 1431 del Código Civil, es necesaria la interpelación o sea el requerimiento en forma sumarial o por medio de un fedatario. En cambio, en las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin aprieto de requerimiento, bastando únicamente que el plazo haya vencido o sean exigibles. Así se adquiere el status deudor.


La excepción a esta regla son los títulos de crédito y cuando hay pacto en el arreglo, el Código Civil establece que la mora del deudor genera daños y perjuicios que deben ser pagados al reclamante; pero ellos deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, el Código Civil se orienta a apremiar que se pruebe fehacientemente que esos daños y perjuicios han causado o que necesariamente deban causarse, no siendo suficiente la simple reclamación o pretensión, a menos que se prostitución de una cláusula indemnizatoria.


En lo mercantil sucede lo contrario hay un mandato para el deudor deudor de satisfacer los daños y perjuicios, indemne pacto en contrario, cuando la obligación tuviere por objeto una cosa cierta y determinada o determinable; daños y perjuicios que se cuantifiquen en relación al interés constitucional sobre el precio pactado en el convenio; y a la error de este, por el que tenga en la plaza al día del vencimiento; el de su cotización en la bolsa si se proxenetismo de títulos de crédito; y en meta de lo susodicho, el que fijen expertos; en esta estipulación se favorece privilegiadamente al fiador, es injusta porque no entra a considerar si los daños y perjuicios efectivamente los provoco el incumplimiento del deudor; la ley los presume en desmedro de un tradición jurídica que viene desde el Derecho Romano.


Derecho de Retención


El derecho de retención es la talento que se concede al fiador mercantil para retener intereses muebles o inmuebles de su deudor, que se hallen en su poder; o de los que tuviere por medio de títulos representativos, cuando al ser exigida la obligación el deudor no cumple: o proporcionadamente, hasta que el deudor lo cumpla (Art. 682 del Código de Comercio). La retención funciona como una garantía a patrocinio del digno que desea hacer efectiva la obligación.


Pero como los riqueza retenidos siguen siendo propiedad del deudor, el fiador debe velar por su conservación; por eso la ley le asigna a este las obligaciones de un depositario; guarecer la cosa depositada y despreocuparse de hacer uso de ella; no registrar las cosas que se han entregado embaladas o selladas; avisar de cualquier perdida o menoscabo que pudiera sufrir la cosa y de las medidas que deben tornarse para evitarlo; e indemnizar los daños y perjuicios que por dolo o infracción sufriere el deudor con relación a la cosa.


El derecho de retención opera bajo el régimen estipulado en los artículos 684 al 687 del Código de Comercio:


a) Cesa la retención si el deudor consigna la suma adeudada o la garantiza


b) La disposición que el deudor haga de los fondos retenidos, no afecta la retención;


c) Cuando los intereses retenidos son embargados, el digno que los posee tiene derecho: a conservar los beneficios con carácter de depositario legal; a ser pagado preferentemente, si el acertadamente retenido estaba en su poder en razón del mismo resolución que origino su cuenta; y, a ser pagado con prelación al embargante, si su relación de crédito es precursor a la de este;


d) El merecedor que retiene pagara costas judiciales, daños y perjuicios, si no entabla la demanda en el interior del término admitido; o, si se declara improcedente su demanda. La ley no es específica el término para entablar la demanda, al menos que en cada resolución se pronuncie sobre este particular.


Nulo de las obligaciones plurilaterales


En materia de obligaciones y contratos mercantiles los hechos de inepto deben reducirse al máximo, en áreas de la seguridad del tráfico comercial; sobre todo por su prontitud y poco formalismo. En el Código de Comercio se establece que la nulo que afecte la obligación de una de las partes en un negocio plurilateral, no anula la totalidad del negocio jurídico, sino únicamente con relación a la parte que provoco la nulo; menos que ese hecho haga inútil la existencia del negocio. La inútil de estos negocios se rige por el Código Civil.


El negocio jurídico plurilateral es aquel en que los sujetos que intervienen no tienen intereses ni status jurídicos contrapuestos, como el caso del arreglo de sociedad, la disposición de esta naturaleza no es propio del Derecho Mercantil, porque también en el Código Civil esta previsto el convenio de sociedad civil; pero, la partida de una norma precisa en ese cuerpo judicial, fue acertado incluirla en el Código de Comercio, por los contratos plurilaterales que se dan a su amparo relacionados con la sociedad mercantil.


Con relación a la inútil de obligaciones y contratos mercantiles, cuando se negociación de negocios jurídicos plurilaterales, el magistrado debe ser cauteloso para resolver una nulo de obligaciones mercantiles, basándose en los principios de verdad sabida y buena fe que deben regir la conducta de los sujetos, ya que esa cautela le da confianza y seguridad al tráfico comercial.


Calidad de las Mercaderías


En un convenio cuando hay obligación de entregar mercaderías, y no se estableció su especie o calidad, al deudor solo puede exigírsele la entrega de la mercadería de especie o calidad media. La calidad de las mercaderías no constituye una fuerte de las obligaciones mercantiles, el presbítero con esta formula es el comerciante, aunque no siempre.


Capitalización de Intereses


Capitalizar intereses significa que cuando el deudor deja de pagarlos, la cantidad que se adeude por ese concepto, acrecienta el hacienda; de guisa que, a partir de la capitalización, los intereses aumentan porque se elevo la suma del haber. La capitalización de intereses era conocido también como negocio bancario y esta regulado en el Art. 691 del Código de comercio, también se extendió a todos tipo de obligación mercantil, siempre que así se pacte en el pacto y que la tasa de interés no sobrepase la máxima que cobran los bancos. Contrariamente, el Art. 1949 del Código Civil prohíbe la capitalización de intereses; permitiéndola únicamente en el negocio bancario.


Vencimiento de las obligaciones de tracto consecuente


Las obligaciones de tracto consecutivo en equivocación de un plazo dan por vencido el plazo de la obligación, y la hace exigible, fuera de pacto contrario (Art. 693 del Código de Comercio). En caso de bines inmuebles por abonos por desidia de plazo de cuatro o más mensualidades consecutivas (Art. 1836 del Código Civil), en caso de fondos muebles la ley civil no tiene ninguna previsión; y si no se trafican como mercaderías se aplicaría por analogía la misma disposición del Código Civil. En el convenio de arrendamiento también se da por terminado cuando se dejan de remunerar por lo menos dos meses de renta


CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS MERCANTILES


El convenio, como acto jurídico, constituye el medio para que se de el movimiento en el tráfico comercial; aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él, sigue siendo una categoría para el surgimiento de las obligaciones de origen contractual.


El Convenio en común no difiere totalmente organismo el campo civil y el mercantil, en los conceptos aplicables en las características. Las características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones subjetivas, que se producen en masa, con celebridad, con reducidos formalismos, los que casi no se observan en la contratación civil.


El código civil en el artículo 1517 dice " Hay arreglo cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación" .


La Representaciónpara Contratar


En el Derecho mercantil funciona lo que se pira la representación vistoso; o sea que una persona se manifiesta como representante de otra, sin indigencia de ostentar un mandato, como seria necesario en el tráfico civil.


" Quien haya donado extensión, con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona esta facultada para llevar a cabo como representante, no podrá invocar la equivocación de representación respecto a terceros de buena fe". Art. 670 del Código de Comercio.


Forma del Acuerdo Mercantil


En el campo civil las personas puede contratar y obligarse por medio de escritura publica, documento privado, certificación levantada delante el corregidor del extensión, por correspondencia y verbalmente. En el campo mercantil la forma se encuentra mas simplificada; los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. Cuando el convenio se celebre en Guatemala y sus mercadería surtan género aquí, debe utilizarse el idioma español, en concordancia con las leyes fundamentales de la Republica. Esta arbitrio en el uso de la forma tiene sus excepciones, pues hay contratos en que si se exige una solemnidad determinada, tal es el caso del convenio de fideicomiso y el de sociedad, que deben celebrarse mediante escritura pública.


Los artículos 270 y 272 del Código de Comercio procesal civil y mercantil, establecen que toda controversia relativa a los contratos puede dirimirse mediante litigio arbitral, si así se consigna en escritura publica. En el dominio mercantil es diferente: un arreglo puede discutirse mediante arbitraje sin condición de que la cláusula compromisoria conste en escritura pública, lo que viene a ser una característica del pacto mercantil, según el artículo 671 del Código de Comercio.


Los Contratos por Adhesión


El resolución por adhesión ha sido criticado en la doctrina por poner en desventaja al consumidor frente al que ofrece un correctamente o un servicio, sin bloqueo quienes lo defienden consideran que es el medio mas adecuado para aquellas transacciones que se dan en grandes cantidades. Por eso se ha considerado que esta modalidad de acuerdo es más susceptible de darse en el campo mercantil. Pero no es raro a las relaciones civiles, aun cuando se le revista de procedimientos diferentes.


En el campo comercial esta forma de contratar es lo mas comente. Por eso es que el Código de Comercio establece reglas, para interpretar los contratos por adhesión, con el objeto de proteger al contratante que recibe la propuesta de acuerdo. Estos contratos, llamados en forma más técnica Contratos por Adhesión son producto de la negociación en masa; son elaborados en serie, según la ley de los grandes números, sometidos a las leyes de una estandarización rigurosa, que por un proceso de tipificación contractual reduce al mínimo el esfuerzo de las partes y la perdida de tiempo. Se puede conquistar que estos contratos no sean contrarios a los intereses de la masa consumidora si el Estado tuviera un órgano que revisara previamente los formularios, machotes o pólizas, antaño de que se usaran con el público, como está previsto en el Código Civil para los formularios de la empresa que presta servicios públicos; previsión que debió ser para todo el anuencia por Adhesión.


El Código de Comercio distingue dos situaciones que disciplina el entendimiento por adhesión:


a)Anuencia mediante formularios (Art. 672): En los contratos estandarizados mediante formularios, su interpretación se rige mediante las siguientes reglas:


1. Se interpretan, en caso de duda, en sentido menos propicio de quien preparo el formulario;


2. Cualquier renuncia de derechos tiene validez sien la redacción del documento aparece caracteres tipográficos mas grandes o diferentes al resto del documento,


3. Las Cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque estás no hayan sido dejadas sin huella.


b.Arreglo mediante pólizas (Art. 673): Hay contratos que se celebran mediante pólizas (el seguro), mediante facturas (una compraventa), mediante órdenes o pedidos (el suministro). En estos contratos puede suceder que los términos en que se pacto, difieran de lo que dice el documento. Para ello se puede pedir una rectificación internamente de quince días siguientes a aquel en que se recibe el documento; de lo contrario, se consideran aceptadas las condiciones consignadas. Asimismo, si la persona contra quien reclama no contesta en el interior de quince días, se consideran aceptada la rectificación. En estos dos casos debe tenerse silencio como táctica manifestación de voluntad. A estas formas de contratar también se les aplica las reglas de interpretación antiguamente descritas.


Los actos jurídicos, sobre todo los que se refieren al tráfico patrimonial, están sujetos a cargas impositivas a protección del Estado. El hecho de que los sujetos contratantes fueron omisos en la tributación fiscal, puede ocasionar que esos actos obedezcan de ineficacia. Sin requisa, como el tráfico mercantil puede estar afectado en la buena fe comercial, cuando los sujetos omiten tributar con respecto a sus contratos y obligaciones, la ley establece que ello no produce la ineficiencia de los actos o contratos mercantiles, como siquiera los libera de remunerar los impuestos omitidos. En estos casos, además de fertilizar la carga tributaria, se replicará de las multas que se imponen corno consecuencia de disposiciones del Derecho Tributario.


Desenvolvimiento de Contratación


El arreglo ha sido considerado como la máxima contención de la osadía jurídica, entendida ésta como el desiderátum de las personas para hacer o no hacer lo que la ley permite. Ninguna persona esta obligada a celebrar resolución. El Art. 681 del código de Comercio establece que nadie se le puede conminar a contratar sino cuando rehusarse a ello significa un acto ilícito o injusticia de derecho. La ley pretende si una persona habilita una empresa fabril o de intermediación para ofrecer al público caudal y servicios, ella tiene la excarcelación jurídica para asegurar si contrata o no con una persona determinada.


El comerciante puede arriesgarse que no contratara o negocia con sujetos de determinada religión, raza o situación económica, pero esto se considera un acto ilícito y un atropello de derecho. No se puede dar comercios únicos para proveer un adecuadamente o un servicio (Un Monopolio) colocados en posición de privilegio. En este caso el comerciante cometería un exageración de derecho si se negara a contratar, porque como admisiblemente dice el opinión del preliminares del Código de Comercio "Si el consumidor no tiene la licencia de designar proveedor, este siquiera debe poder designar su clientela" .


Mercadería de la cláusula " Rebus sic Stantibus»


Esta cláusula contractual, conocida como Teoría de la Imprevisión". quiere afirmar que el resolución se cumple siempre y cuando las circunstancias o cosas (rebus) se mantengan (stantibus) en las condiciones iniciales (sic). Al respecto la doctrina y el Código Civil no varía mucho. El Código de Comercio establece que el deudor puede demandar la terminación del anuencia únicamente en los de tracto seguido y en los de ejecución diferida, si sobrevienen hechos extraordinarios e imprevisibles que hagan gravoso el cumplimiento de la presentación. Una terminación que se diera por esas circunstancias no afectaran las obligaciones ya cumplidas ni aquellas en las que ya se ha incurrido en mora. O sea, que se alcahuetería únicamente de obligaciones pendientes.


El artículo 692 del Código de Comercio trae una particularidad del anuencia mercantil; y que puede darse oportuno al poco formalismo del tráfico comercial. Cuando se celebra un entendimiento se debe memorizar de antemano quienes son las personas que lo van a contratar. A fin y al extremidad, el mismo concepto de acuerdo que da el Código Civil así lo insinúa. Pero, en el mundo del comercio puede suceder otra cosa: una persona contrata con otra un determinado negocio, pero una de ellas lo hace como representante vistoso, reservándose la venia de designar adentro de un plazo no superior a tres días, quien será la persona que resultara corno contratante definitivo. Esta designación para que surta pertenencias y vincule al designado, depende de que efectivamente éste acepte el resolución en forma personal o por medio de representante debidamente acreditado. Si el designado no se vincula al acuerdo el acuerdo diferente deviene en contratante connatural. Este caso se configura también en el acuerdo de transporte de cosas, cuando la documentación permite sustituir al consignatario.


INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS.


Desde el artículo 1 del Código de Comercio, se dice que cuando hay insuficiencia de la ley mercantil, se aplicara la civil, observando siempre que por la naturaleza del tráfico comercial, deberá tomarse en cuenta los principios básicos para que, tanto las relaciones objetivas que norman, como las leyes que la rigen, se adecuen perfectamente. El Art. 694 establece que solo a error de disposiciones del Código de Comercio, se aplicaran las disposiciones del código civil. Este artículo es innecesario. Su objetivo ya estaba previsto, y en mejor forma, en el Art. 1 del código de comercio. De todos modos es muy importante el tema, no por la redacción de la ley, sino porque es necesario conocer como se va a proceder en materia de obligaciones y contratos, cuando el código de comercio es insuficiente.


Todo lo normativo de las obligaciones y contratos es genérico y se encuentra en el Código Civil, de guisa que las preguntas sobre esa materia no las asegura el Código de Comercio, porque es innecesario tratar de elucubrar sobre conceptos ya elaborados con precisión en la doctrina civil. Entonces, lo que el Código de Comercio hace es establecer aquellos aspectos que singularizan a las obligaciones y contratos que se dan en el campo comercial de modo que operen como signos distintivos.


CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS


a) Contratos Bilaterales Unilaterales: Contratos bilaterales son aquellos en las que partes se obligan en forma reciproca (compraventa, suministro. seguro, etc.); unilaterales aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las personas contratantes (donación pura y simple, mandato de balde).


b) Onerosos y Gratuitos: Resolución gravoso es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Es afirmar, frente a la obligación se tiene un derecho, aunque no sean equivalentes las prestaciones. En cambio, los contratos gratuitos se fundan en emancipación: se da poco por nulo. Obviamente en el Derecho mercantil no hay gratuitos porque la onerosidad es principio de este derecho.


c) Consensuales y Reales: De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, un arreglo es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan un consentimiento; en cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del entendimiento se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio.


d) Nominativos e Innominados: El pacto, sustantivamente, tienen un nombre. Una denominación. Este nombre se lo puede dar la ley (nominación lícito) o la practica social (nominación social). Si un convenio tiene como nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado; en caso contrario, innominado, que significa sin nombre.


e) Principales y Accesorios: Cuando un acuerdo surte género por si mismo, sin acudir a otro es principal. Si los bienes jurídicos de un resolución dependen de la existencia de otro, es suplemento.


f) Conmutativos o Aleatorios: Nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los onerosos; de forma que hay gravoso conmutativo y gravoso accidental. El anuencia conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que el celebra el resolución cual es la naturaleza y significación de sus prestaciones (obligaciones) de guisa que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la perdida que les causa o les podría causar el negocio. En cambio, el convenio es accidental cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la perdida o ganancias para las partes (el resolución de seguro, por ejemplo).


g) Típicos y Atípicos: Un acuerdo es típico cuando la ley lo estructura es sus instrumentos esenciales: aparece en el relación que da la ley. Es atípico (sin tipicidad) cuando no obstante ser resolución porque crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley específicamente.


h) Formales o Solemnes y No Formales: El Derecho Mercantil se caracteriza por si poco formalismo. Entonces, esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial porque en él, cualquier forma de contratar, exceptuado casos expresos de la ley (el de sociedad, fideicomiso, etc.) tiene validez y vincula a las partes. El resolución es formal cuando en ella mace el vinculo no deja de surgir por la marcha de formalidad anula en pacto. El acuerdo es no formal, cuando el vínculo no deja de surgir por la abandono de alguna formalidad. Esto último es la regla en el Derecho Mercantil.


i) Condicionales y Absolutos: Un convenio es condicional cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria; y en ilimitado, cuando su eficiencia no esta sometida a una condición.


j) Instantáneos y Sucesivos: Cuando un convenio se consuma o se cumple d una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora proporcionadamente, si las obligaciones se van cumpliendo adentro de un termino o un plazo que se prolongue después de celebrado el anuencia, se claridad seguido o de tracto-sucesivo.


LOS CONTRATOS MERCANTILES EN PARTICULAR


" LA COMPRAVENTA MERCANTIL"


La importación saldo mercantil es la figura contractual que hace efectiva la maduro parte del trafico comercial, ya que la actividad productiva, canalizada a través del comerciante intermediario, desemboca en el consumidor por medio de la compraventa. Este convenio se puede considerar como el motor de la dinámica comercial, que a su vez genera otro tipo de vinculaciones: bancarias, de seguros y fianzas, de títulos de crédito, etc.


La compraventa mercantil se encuentra regulada del artículo 695 al 706 del Código de Comercio. Tiene este conjunto de normas la particularidad de no desarrollar el arreglo con la extensión que lo hace el Código Civil; particularidad que también suele observarse en la doctrina, pues los autores la tratan escuetamente; y cuando se extienden, suele repetir conceptos o razonamientos ya dichos en los textos del Derecho Civil. En el caso del Derecho guatemalteco, su intención es normar únicamente aquellas especialidades que puedan al negociar compraventas mercantiles; y deja al Código Civil la tarea de coger toda la teoría que durante siglos se ha ido acumulado en torno a este anuencia.


La compraventa mercantil se da en masa y no en forma aislada como sucede en el campo civil. Pero, conforme nuestro derecho, este señalamiento no es suficiente aun. En el código los artículos que se están refiriendo sistemáticamente a las mercaderías, entendiéndose como tales a todo satisfactor que se produce para ser revendido, ya sean como producto completo o sujeto a posterior reelaboración. La participación de los comerciantes puede ser en los dos extremos subjetivos del vínculo: comprador y comerciante. A esta compraventa se le puede tildar plena: cuando los dos son comerciantes. Pero, también puede darse como acto compuesto, y sucede cuando se vende el producto al consumidor no al comerciante. Los negocios se dan en masa; que el objeto vendido sea una mercadería; y que participe el comerciante en su actividad profesional, son parámetros que sirven para elaborar un concepto de compraventa mercantil. En el entendimiento la enajenación de un empresa, de una marca, de un nombre comercial de un establecimiento se dice que no hay compraventa mercantil, sin secuestro, debe considerarse como compraventa mercantil porque las cosas mercantiles se rigen por el Código de comercio, conforme el articulo 1, aunque el entendimiento no se rige por el articulado, ya que no hay una sola norma aplicable a la enajenación de dichas cosas; pero, como ese mismo articulo acento de negocios, que es el genero, y no de contratos, que es la especie, es indudable la naturaleza mercantil de la enajenación de la empresa o sus instrumentos.


De acuerdo a los artículos que regulan la tipificación de la compraventa mercantil, se puede asegurar que es un pacto por el cual el comerciante transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es enriquecer el precio.


La compraventa mercantil es un acuerdo sinalagmático, gravoso, conmutativo, consensual, principal y traslativo de dominio.


a)Personales: Los fundamentos personales de la compraventa son el mercader y el comprador, Los dos o uno de estos sujetos tiene que ser comerciante y encontrarse actuando adentro de su actividad empresarial. Obligación del comerciante es entregar la mercadería; y el comprador, remunerar el precio. Estas obligaciones se particularizan Según la modalidad de compraventa que se adopte.


b)Reales: Los instrumentos reales son la cosa y el precio. La cosa son las Mercaderías; y el precio, la contraprestación a cargo del comprador. Este debe ser vivo y cierto; existente para que el arreglo no sea de balde; y cierto, en cuanto a que debe ser determinado o determinable por los contratantes.


c)Formales: La forma del arreglo de compraventa varía según la mercadería enajenada. Si es vehículo, la escritura publica es necesaria en la decanoía de los casos; si se prostitución de un televisor, se hace pero documento privado con firmas legalizadas; la operación de un pantalón, por una simple recibo; la transacción de un refresco, es verbal. No hay pues, una formula genérico. Depende del negocio en particular.


Especies de compraventa


En el Derecho Mercantil se incluyen como especies de este resolución algunas figuras propias del Código Civil y que aparecen en el tráfico comercial. Para el ampliación del Código de Comercio, solo se incluye aquellas que pueden inferirse de este; o que están relacionados con artículos que disciplinan las generalidades del pacto mercantil. En el interior de las especies están las siguientes:


a)Saldo Contra Documentos


Los títulos representativos de mercaderías, caracterizados por no representar un valencia dinerario, sino una mercadería determinada: carta de porte, conocimiento de emboscada y certificado de depósito. Entonces, la saldo de documentos ocurre cuando el comerciante cumple su obligación de entregar el objeto vendido, en el momento en que se transfiere el titulo representativo; en ese mismo instante, omitido pacto en contrario, se debe abonar el precio y el comprador solo puede negarse por defectos en la calidad o estado de las mercaderías representadas si tiene pruebas sobre ello. De lo contrario, entregado el titulo, debe pagarse el precio, según el Art. 395 del Código de Comercio.


b)Traspaso de cosas en tránsito


Según el Código de Comercio, se puede negocio un objeto que esta en transito, por ejemplo, una mercadería que aun viene en el barco. En este caso, el comprador tiene licencia de resolver el convenio si el objeto no llega en buen estado o en la vencimiento acordada.


En el trafico comercial también se puede dar esta modalidad de contratar, pero con la particularidad de que, si en los documentos entregados al porteador se encuentra la pólucha de seguro de transporte, los riesgos han sido trasladados al comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías, a no ser que el tendero tuviere conocimiento de la perdida o avería de las cosas y hubiere ocultado esas circunstancias al comprador. (Art. 696 del Código de Comercio). La diferencia pues, es que en la mercantil el aventura de los cosas puede adquirirse antaño del recibo de las mercaderías.


La liquidación FOB se distingue por sujetarse en su formula contractual a las expresiones abreviadas que se usan en el comercio internacional y que son conocidas como INCONTERMS (Términos Internacionales de Comercio) FOB quiere afirmar expedito a bordo- puerto de encerrona convenido; y se caracteriza porque el tendero cumple su obligación al entregar la cosa, al depositarla a borde del buque u otro vehículo que ha de transportarla, en el oficio y tiempo convenidos. A partir de ese momento se trasladan los riesgos al comprador. En este negocio se palabra de precio FOB y este comprende: el valía de la cosa mas los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento en que la cosa este a lado del medio de transporte. (Código de Comercio Art.697)


Esta saldo se caracteriza porque la obligación del comerciante es entregar la mercadería colocándola a un costado del medio de transporte, momento a partir de cual se transfiere los riesgos al comprador. El precio incluye el valía de la cosa, más los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de colocar la mercadería al costado del medio de transporte. FAS quiere opinar: disponible al costado del barco-puerto de emboscada convenido (Art. 698 del Código de Comercio)


Es aquella en la que el precio de la mercadería comprada incluye el costo, el seguro y el flete; el término, al igual que los anteriores, es una sigla que proviene del idioma ingles: Cost, Insurance, Freight. En esta peculiaridad, el tendero tiene las siguientes obligaciones:



  • Contratar y retribuir el transporte de las mercaderías y obtener títulos representativos.

  • Tomar y sufragar el seguro por el valencia total de la cosa objeto del pacto, en beneficio del comprador o de la persona que este indique, por los riesgos convenidos o los que sean usuales con respecto al objeto asegurado, debiendo obtener la pólucha o certificado correspondientes.

  • Entregar al comprador o a la persona indicada, los documentos antaño señalados. En esta compraventa los riesgos son por cuenta del comprador desde el momento en que la mercadería es entregada al porteador, el que también marca el inicio del periodo del seguro. La obligación de enriquecer el precio nace cuando el comprador recibe los títulos representativos y la pópalestra de seguro. Pudiera ser que el comerciante no contratara el seguro en los términos convenios o fuera de lo que se acostumbra en el caso específico; si eso sucediera, el tendero rebate de los riesgos como hubiere respondido al asegurador. Incluso, el comprador puede contratar el seguro y deducir del precio el valencia de la prima pagada (Arts. 699 al 702 del Código de Comercio)


La importación C y F es aquella en la que el precio cotizado solo incluye el costo del flete, o sea que se suprime el seguro. A esta modalidad se aplica todo lo expuesto para la compraventa CIF, omitiendo las directrices legales que se refiere al seguro.


g)Otras especiales


Las modalidades anteriores, en su maduroía, recogen los términos comerciales internacionales para contratar, en el sentido que, cuando se prostitución de transacciones de país a país, el significado puede ampliarse para interpretar los contratos, sin confiscación a nivel circunscrito, pueden darse otras modalidades comunes previstas en el Código Civil y que operan con mas relieve en el ámbito del comercio: Compraventa al estilo o prueba (Art. 1799); compraventa sobre muestras (Art. 1800); compraventa expresado en especie y calidad (Art. 1801); compraventa de cosas futuras (Art. 1805); compraventa con reserva en dominio (Art. 1834 y siguientes). Estas formas de compraventa se encuentran en el Código Civil, de modo que únicamente junto a señalar que son modalidades muy comunes internamente del tráfico comercial.


" OPCIÓN DE COMPRAVENTA"


El articulo 706 del Código de Comercio establece la diferencia con la opción (promesa partidista) del Código Civil (Arts. 1676 al 1681) en cuando al plazo, pues en esta no puede exceder de dos años si se alcahuetería de inmuebles o derechos reales sobre los mismos; y de un año, si se proxenetismo de otros acervo o prestaciones. En cambio, en la opción de compraventa de cosas mercantiles, el artículo indicado dice que las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Es interesante señalar que, como promesa de acuerdo, no se encuentra una figura específica en el Código de Comercio. Ello no quiere afirmar que en la práctica no pueda celebrarse un negocio para prometer la celebración de otro, aplicando lo previsto en el Código Civil y tomando en cuenta las características de las obligaciones y contratos mercantiles.


" Arreglo DE SUMINISTRO"


El acuerdo de suministro es tratado como una modalidad de compraventa en el derecho guatemalteco esta tipificado como un pacto autógnomo y regulado en los artículos 707 al 712 del código de comercio. El argumento de quienes afirman que el suministro es una especie de compraventa, parte del supuesto de que también en esta la entrega del objeto convenido puede hacerse en forma fraccionada. Pero, esa circunstancia no tipifica un acuerdo de suministro porque en la compraventa cada fracción forma parte de una mismo prestación. En cambio, en el suministro las entregas periódicas de la mercadería son prestaciones entre una y otra, de forma que también el precio se define por cada una que se cumple. En todo caso, en nuestra legislación no hay argumento para confundir un entendimiento con otro; el suministro es un entendimiento típico, autógnomo de cualquier otra figura negocial.


El entendimiento de suministro, una parte, citación suministrarte, se obliga mediante el precio, a realizar a valenza de otra, llamado suministrado, una serie de prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Las prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Las prestaciones periódicas serian, por ejemplo, que un industrial de muebles obligara a entregarle a un intermediario una cantidad de bines al fin de cada mes, conforme al plazo pactado. Las prestaciones continuadas se darían en el suministro diario de energía eléctrica o el servicio de lavandería en el suministro que un comerciante le prestara en forma continua a un hospital.


Este arreglo cumple una función importante interiormente del comercio, porque permite que las personas suministradas tengan asegurada la provisión de un o un servicio. Es común este anuencia en el interior de los negocios jurídicos mercantiles; aunque a muchos, por desconocimiento de la tipicidad del mismo, cuando se redacta por escrito, no se le candela por su nombre. Un comerciante revendedor, en lado de proveerse aisladamente de las cosas que expende en su empresa, celebra un resolución de suministro para persistir surtido su almacén; un hotel que careciera de lavandería, puede contratar el servicio de ablución de ropa con un comerciante que se dedicara a prestarlo.


El entendimiento de suministro es consensual, sinalagmático, principal, gravoso, de tracto consecutivo. Este anuencia es gravoso accidental, porque las partes corren el peligro de que los precios varíen durante el plazo del acuerdo y ello significa perdida para una de las partes.


En el resolución de suministro la variación de los precios no puede ser un precio de los que determinan la calidad aleatoria. Se contrata sobre bases ciertas y por eso es gravoso conmutativo, si las prestaciones se vuelven onerosas, para eso esta el articulo 688 del código de Comercio, que recoge la teoría de la Imprevisión, con el que se resolvería cualquier diferencia entre las partes por la variación del precio.


a) Personales: Los instrumentos personales son el suministrarle, o sea quien proporciona los acervo o servicios a cambio de un precio; y el suministrado, que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas de los caudal o servicios y paga el precio.


b) Formales: El entendimiento de suministro no esta sujeto a formalidades especiales. Según la organización de la empresa, puede constar en documentos pre-redactados; aparte que lleve aparejada una garantía prendaría o hipotecaria, en cuyo caso debería constar en una escritura publica. Pero, son casos muy raros; a veces ni siquiera consta por escritura.


c) Reales: Aun cuando asegurar cosas mueble es una tautológica, los términos que usa le ley para designar el objeto positivo de un entendimiento de suministro, son los de cosas muebles y servicios. La entrega de estos se hace mediante prestaciones periódicas o continuadas que pueden estar cuantificadas en el contenido del convenio, ya que sea por una cantidad especifica o fijando un mínimo y un máximo en donde puedan oscilar el monto de las prestaciones, en el entendimiento de que, en este ultimo caso, es al suministrado a quien se le confiere el derecho de fijar la cuantía: Ahora, cuando no se fija la suma de las prestaciones se entenderá que es aquella que necesita el suministrado al momento de celebrar el convenio. Esta última solución en un caso de omisión es poco certera, porque resulta sobrado subjetivo fijar el límite de la escazes del suministrado. Sin requisa, es la regla contenida en la ley. El otro sujeto positivo del pacto es el precio. Este, cuando las prestaciones son periódicas, se determina y paga con relación a cada una, en forma aislada. Si son continuas se calcula sobre la colchoneta de un periodo de tiempo.


PLAZO, SUSPENSIÓN. DENUNCIA Y TERMINACIÓN DE ESTE Entendimiento


El plazo en el pacto de suministro tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado. Esto quiere opinar que las dos partes están facultadas para darlo por concluido si observan adhesión en la comunicación. Como adentro del plazo se pueden cumplir prestaciones periódicas y el suministrado estar facultado para fijar las fechas de las entregas, debe comunicarle estas al suministrado con suficiente anticipación, lo que viene a ser una previsión imprecisa, porque el termino suficiente es indeterminado. Hubiere sido mejor determinar un plazo específico en desaparición de una previsión contractual.


La suspensión del arreglo es una aptitud del suministrante, quien puede interrumpir las prestaciones si el suministrado no cumple sus obligaciones, sobre todo en lo que se refiere al cuota del precio. Pero, para que se pueda ejercitar esa otorgamiento es necesario que comunique su decisión con anticipación suficiente. En cuanto a la denuncia, esta ocurre cuando el pacto no tiene plazo específico, en ese caso, cualquiera de las partes se desliga del vínculo contractual dando aviso con la anticipación pactada o noventa días antiguamente de la plazo en que se considere que la relación ya no surtirá enseres.


En lo que se refiere a la terminación del acuerdo, es indudable que la conclusión del plazo lo da por terminado. Pero, también termina si la conducta del suministrante denota que las prestaciones futuras no cumplirán en su oportunidad. En este aspecto la ley debió cubrir la conducta de los dos contratantes, de guisa que la errata de suscripción de una prestación también fuera acusada por terminación, ya que el articulo 711, esta designado solo para la obligación del suministrante, pero, en un caso de esta naturaleza, no se optaría por la terminación, sino por la suspensión pre-aviso, lo cual parece que introduce una desigualdad en la forma de tratar el incumplimiento de las obligaciones de las partes, ya que no es lo mismo suspender que dar por terminado un convenio.


A este convenio no se le dio la importancia legislativa que amerita y se le coloco como igual del suministro, lo cual viene a se un error porque siendo un convenio autógnomo, no tenia por que aparecer sito como apéndice y regulado por un solo articulo del Código de Comercio (713). Por otro costado, dada su importancia en la practica comercial y por la forma en que lo denominan los comerciantes, no debió llamársele anuencia estimatorio, sino pacto de consignación. Conforme al derecho guatemalteco, el anuencia estimatorio no se prolonga con ningún entendimiento, ya que ha sido tipificado como autógnomo.


El convenio estimatorio es aquel por medio del cual un sujeto, llamado consignante, en entrega a otro, llamado consignatario, mercaderías a un precio estimado, para que en un plazo fijado se pague dicho precio o proporcionadamente se devuelven las mercaderías.


El entendimiento cumple una función importante en el comercio porque el comerciante minorista puede comprar mercaderías sin rescindir de inmediato el precio, con la opción de devolverlas si nos las vende internamente del plazo que se pacte. Ahora proporcionadamente, si las vende paga el precio y obtiene una rendimiento que se constituye por el valencia que el consignatario le sume al gordo estimado. Si no vendiera la mercadería debe devolverla. De lo previo, se puede apreciar la función que tiene este acuerdo, permitiendo la provisión de mercaderías sin pobreza de un suscripción inmediato del precio y con la expectativa de obtener ganancias.


· Gravoso Conmutativo


· De tracto consecuente


· Translativo de dominio


a) Personales: el que entrega las mercaderías se le fuego consignante; y, quien recibe para venderlas se pira consignatario. Se establecen las siguientes obligaciones para las partes.



  • El consignatario en ningún momento se puede liberar de la obligación de avalar el precio de lo que no pueda restituir, aunque las causas no le sean imputables.

  • El consignatario tiene disposición de los beneficios consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores, o sea que están internamente de su esfera patrimonial, pero en forma limitada.

  • El consignante no tiene poder de disposición sobre las cosas consignadas.


b) Formales: El entendimiento estimatorio no esta sujeto a formalidad alguna, y regularmente, sobre todo con mercaderías de uso diario, se concerta de palabra, basados en la confianza comercial. Si se comercio de consignar mercaderías sujetas a registro (vehículos, maquinaria identificable, etc.) tendría que formularse el arreglo en escritura publica e inscribirse en el registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto de que el consignatario estuviera en la capacidad de transferir la propiedad y con cojín en el poder de disposición que tiene.


c) Reales: Los rudimentos reales son las cosas (mercaderías) y el precio. Es el que estiman las partes entre si, sin tomar en cuenta el valía asociado que le suma el consignatario; no obstante, es practica comente que se pacte el monto del valía añadido, con el objeto de que no sea excesivo y se desestimule la circulación de las mercaderías.


Como es un arreglo sujeto a un plazo, el arreglo termina por le transcurso de este. Sin bloqueo, si ayer del vencimiento el consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio estimado en que las recibió, el entendimiento se da por finalizado.


" Acuerdo DE DEPÓSITO MERCANTIL"


El deposito, considerado como la prestación de un servicio, es un anuencia por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía al depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando lo requiera.


Como la función primordial del depósito es la custodia de un acertadamente, esta viene a ser nota distintiva. El acto de depositar puede estar relacionado con distintas ramas de un sistema jurídico; de ahí puede ocurrir: deposito civil, cuando el negocio se rige por el rato de deposito del Código Civil, depósito mercantil, cuando se tráfico de un negocio oteo mercantil; depósito bancario (que también es mercantil), cuando se hace por medio una institución bancaria; y, deposito jurídico, cuando lo ordena un árbitro.


El depósito puede ser regular e irregular. Es Regular cuando se devuelve el mismo acertadamente que se deposito; e Irregular cuando se devuelve uno dispar al depositado, de la misma especie y calidad o de valía equivalente como en el caso del mosca. El Regular es más común en las relaciones civiles; y el regular, en las mercantiles. Sin requisa, la custodia que se confía a un almacén común de depósito, es regular y de carácter mercantil.


El resolución de depósito cumple una función importante en el tráfico comercial, porque permite a los comerciantes que no disponen de los de locales adecuados, la posibilidad de abandonarse a otro la custodia y conservación de sus mercaderías. En el caso del tero, entregado a una institución bancaria o sola otorga la seguridad, sino también proporciona una delantera de poder devengar intereses o obtener medios de plazo (cheques) cuando se dispone a la aspecto. En lo a los almacenes generales se refiere, como negocios organizados técnicamente, facilitan el comercio de importación y explotación por medio del deposito. Es pues, variada la posibilidad de este negocio. Nos encontramos en presencia de uno de los contratos de veterano práctica para el desenvolvimiento comercial.


El acuerdo de depósito mercantil es sinalagmático, gravoso conmutativo, principal, verdadero de tracto consecuente.


a) Personales: Los principios personales del anuencia de depósito son: el depositante y el depositario. Son obligaciones del depositante: satisfacer el valencia o precio del deposito, sin que pueda darse el pacto en contrario, ya que en lo mercantil no puede darse los negocios gratuitos, sufragar los gastos que haya hecho el depositario para la custodia del adecuadamente depositado; y, acreditar los daños y perjuicios que el deposito hubiere causado. Estas obligaciones las tiene el depositante para con el depositario y están normadas en el código civil, ya que el comercio no establece mínimo sobre el particular. En cuanto al depositario, tiene las siguientes obligaciones: custodiar la cosa depositada para una adecuada cumplimiento y conservación; dar aviso al depositante o a un magistrado, sobre un peligro que amenace con la perdida o trastorno o perdiere la cosa depositada, deberá indemnizar daños y perjuicios; y, restituir la cosa depositada.


b) Reales: El medio ambiente verdadero de un arreglo de depósito mercantil puede representarse en diversa forma: mercaderías, boleto, joyas, títulos de crédito, títulos de títulos, etc. Cuando se depositan cosas fungibles, puede pactarse que el depositario tenga poder de disposición sobre la cosa depositada, con la obligación de restituir otra de la misma especie y calidad.


En este caso en lo que fuere conducente, se aplican las reglas del anuencia mutuo; este es el típico depósito irregular. En el caso de que el acertadamente depositado sea monises (deposito bancario), por la misma naturaleza del negocio bancario, hay transferencia de propiedad sobre el acertadamente depositado, de guisa que, sin que se pacte, el parcialidad puede disponer del mismo, con la obligación de restituirlo cuando se le requiera. Un aspecto importante del deposito mercantil, sobre todo en el deposito bancario de patrimonio, es que cuando los depositantes son dos o mas personas, cualquier codepositante puede exigir la devolución del acertadamente, aun en el caso de que uno o algunos de ellos hubiere fallecido, previsión permitido que admite pacto en contrario. Para la practica contractual bancaria, podríamos afirmar que el uso apto de las conjunciones " y/o". no es posi6le porque la mancomunidad o es simple o es solidaria; pero no puede ser las dos cosas a la vez.


El Código de Comercio no establece ninguna norma relativa a la terminación del entendimiento de deposito, de forma que se estará a los previstos en el Código Civil: restitución del objeto depositado a requerimiento del depositante; devolución que hace el depositario avisando con prudente anticipación, cuando no se hubiere pactado plazo, devolución que puede hacer el depositario cuando se ve imposibilitado de cumplir su obligación de custodia (Arts. 1974, 1992 y 1996 del Código Civil). Estas reglas para la terminación del resolución de depósito, no operan de pleno derecho en el caso del depósito bancario, pues este se rige por sus leyes específicas y por los usos propios de la práctica bancaria. Cuando un deposito se hace a plazo el depositante no puede exigir la restitución, sino hasta transcurrido el mismo. Y, en el caso del depósito de Almacenes generales, se rige por leyes


DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES


Un almacén militar de Depósito, es una sociedad anónima con carácter de Institución auxiliar de crédito, cuyo objetivo es el depósito de mercaderías de importación y exportación. Por tratarse de un depósito mercantil revestido de características especiales, el Código de Comercio en el artículo 717, remire su conocimiento a sus leyes especificas: Decreto 1236 del Congreso de la República, Decreto 1746 del Congreso de la República, Reformado por el Decreto 55-73 del mismo organismo; leyes que rigen a los almacenes del Crédito Hipotecario Doméstico de Guatemala y los que se organizan a nivel de empresa privada. Nota distinto de este depósito es que permite la emisión de los títulos de crédito conocidos como certificados de depósito y bonos de prenda; y que el sujeto depositario solo puede serlo una sociedad anónima debidamente autorizada.


" CONTRATOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DE CRéDITO"


LAS OPERACIONES DE CRéDITO


En el tráfico comercial de nuestra época el crédito facilita las relaciones mercantiles que permiten cazar posibles, sobre todo dinerarios, que se traducen en nueva riqueza mercantil; o acertadamente es el vehículo apropiado para obtener satisfacciones de nuestras deyección. En todos los sectores de la actividad económica el crédito se hace presente para obtener variados objetivos.


Según el Diccionario de Derecho Privado, la palabra crédito significa el: Derecho que uno tiene a percibir de otro alguna cosa: por lo común boleto.


Ahora aceptablemente, las relaciones de crédito no son propias del tráfico jurídico comercial; también existen en el civil; el mutuo, por ejemplo. Pero en esta parte estudiaremos las que el Código de comercio tipifica como contratos.


Campo de las operaciones de crédito


Las operaciones de crédito han estado vinculadas, generalmente, a la actividad bancaria. El mismo nombre que se les asigna es similar a las llamadas operaciones bancarias. En el medio guatemalteco estos negocios que vamos a estudiar tienen la particularidad de que legalmente no son propios de la negociación que llevan a sitio los bancos; en otras palabras, para celebrar un resolución que contenga una operación de crédito no se necesita hacerlo con un asiento; las partes pueden ser dos personas individuales. Y decimos legalmente, porque una cosa es lo que presume la ley, y otra, la existencia.


En la práctica es común que el descuento, la comprensión de crédito, el crédito documentario, se manifiestan únicamente como negocios bancarios. Por esa razón, y con la salvedad antiguamente apuntada, hemos creído documentario, se manifiestan únicamente como negocios bancarios. Por esa razón, y con la salvedad antiguamente apuntada, hemos creído necesario exponer algunos datos importantes en torno a la función bancaria muy mínimos por cierto- la finalidad docente de este texto; no sin antiguamente advertir que quien quiera profundizar sobre esta pelotón del Derecho Mercantil- el Derecho bancario encontrará la bibliografía suficiente para un decano conocimiento sobre dichos temas.


La banca y las operaciones de crédito


Principiemos por precisar lo que es un mesa. Conforme los artículos 1 y 6 de la ley de Bancos de Guatemala, los bancos nacionales, privados o mixtos, son sociedades anónimas destinadas a realizar negocios que consisten en préstamos de fondos que se obtienen del público mediante el recibo de depósitos o la Cesión de bonos, títulos u obligaciones de cualquier naturaleza. Lo precedente está previsto sin perjuicio de que puedan ejecutar sucursales de bancos organizados en el extranjero, siempre y cuando sean debidamente autorizados mediante los procedimientos estipulados en la legislación bancaria.


Al observar los rudimentos que se dan en los artículos citados hacemos notar que los bancos nacionales únicamente pueden tener como propietario a una sociedad anónima. Es prohibido que una persona individual realice negocios propios de los bancos. En cuanto a la participación estatal, los bancos nacionales pueden ser privados o mixtos; en los privados no existe ninguna intervención pública; el bandada es propiedad monopolio de los particulares.


En los mixtos, el Estado participa como copropietario de la empresa bancaria, adyacente a los particulares. Los bancos propios del Estado tienen su ley específica.


Conforme el artículo 34 de la ley de Bancos, estos se clasifican así: Bancos Comerciales, Bancos Hipotecarios y Bancos de Capitalización. Esta misma ley se encarga de conceptuar a cada uno de ellos; Parcialidad Comercial, es el que realiza operaciones pasivas y activas a corto plazo. Porción Hipotecario, es el que está facultado para emitir bonos hipotecarios o prendarios y sus operaciones pasivas y activas son a mediano o abundante plazo. Y, Cárcel de Capitalización, es el que está facultado para emitir títulos de capitalización y admitir primas de peculio para alterar en operaciones activas. Este último negocio contratos de capitalización, por los que el particular ahorrante se obliga a entregar primas de economía, únicas o periódicas, y el sotabanco se compromete a devolverle un haber determinado al vencimiento del plazo, el que no puede exceder de veinticinco años. La devolución puede ocurrir antaño si se pacta que pueda terminar por sorteo. Un tira puede estar acreditado para diversas operaciones: comerciales, hipotecarias y de capitalización. (Artos. 34-35-36- 37 y 67 de la Ley de Bancos).


Funciones principales de bancos


Doctrinariamente podernos resumir en cuatro, las funciones principales de los bancos:


a) Crear medios de plazo (fundamentalmente el cheque);


b) Allanar la concentración de peculio. Esta concentración no es estática; es dinámica, pues el parcialidad hace circular el capital ahorrado en provecho de la actividad económica y del ahorrante que percibe intereses;


c) Distribuir créditos. Los bancos hacen factible la obtención y distribución del solicitud dinerario que se invierte en la economía del país, mediante procedimientos técnicos, seguros, especializados y previamente planificados para apuntalar la recuperación; y


d) Facilita pagos y cobros entre distintas plazas. Esta función la llevan a límite los bancos mediante el servicio de cuota o cobros de títulos de crédito u otro tipo de obligaciones adentro o fuera del país.


Las funciones anteriores las realizan los bancos por medio de las llamadas operaciones "bancarias, se clasifican en: activas, pasivas y neutras. En las operaciones activas el asiento es sujeto demandante de la relación; aperturas de créditos, descuentos, préstamos de diversa índole. En las operaciones pasivas, el cárcel es sujeto deudor, depósitos bancarios, emisión de obligaciones, emisión de bonos hipotecarios o prendarios. Y, en las operaciones neutras, el tira no es ni deudor ni digno. Son operaciones de intermediación, de servicio a su clientela; servicios de caja de seguridad, administración de riqueza, cobros en militar.


El arreglo Bancario


El negocio bancario forma parte de las relaciones jurídicas mercantiles, ya que nuestro Código de comercio en su artículo 2°. Lo tipifica como actividad mercantil. Ello quiere aseverar que el convenio bancario, nominado o no, es de naturaleza mercantil. Debemos aclarar que cuando usamos el contexto Derecho bancario, no es con la finalidad de inducir al pensar que constituye una rama autónoma de la ciencia jurídica; es únicamente para suministrar su sistematización y estudio, en el entendido de que constituye una sub-rama del Derecho mercantil en militar.


Por las características con que se dan las relaciones objetivas de comercio, el negocio bancario expresado en los contratos no escapa a los matices propios de las operaciones masivas. Así, podemos opinar que son particularidades del pacto bancario, las siguientes:


a)Son contratos por adhesión: Cuando uno celebra un convenio con una institución bancaria, es ésta quien determina los términos contractuales a los que debe sujetarse el negocio. En el préstamo bancario, por ejemplo, cuando se le entrega al adjudicatario la relación que otorga al crédito, se señalan las bases generales y especiales para la elaboración del entendimiento; conducta que es similar en cualquier otra manifestación negocial.


b)Son contratos estandarizados: Los bancos, como complemento de la adhesión, tienen uniformados mediante contratos-tipo, las fórmulas que se usan en cada una de las especies de negocios que puede efectuar.


c)División de la prueba de los contratos: Hemos conocido con anticipación que para seguridad de las obligaciones mercantiles, menos disposición expresa de la ley, la prueba de las mismas es amplia y variada. En el caso de las obligaciones son concluyentes para establecer el vínculo, sin que ello signifique que no se tanga derecho a discutir la certeza de estos asientos.


d) Importancia de la buena fe: Las obligaciones mercantiles, lo decíamos en la parte caudillo de este texto, tienen como bases fundamentales la verdad sabida y la buena fe. Significa esto que las partes deben efectuar con absoluta fidelidad al celebrar un arreglo; y mantenerla durante su vigencia. Ofendería a la buena fe del cliente que falsea su situación financiera para obtener un crédito; como también ausentarseía el porción que divulga injustificadamente el secreto bancario, en cuanto a las operaciones que le confía su cliente. Estos son falta más que dos ejemplos de cómo las partes deben conducirse con exacto apego a la buena fe en esta clase de contratos.


Comprensión DE CRéDITO


Por el entendimiento de comprensión de crédito, un sujeto denominado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado, a poner a su disposición una suma de mosca o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado, éste a su vez, se obliga a restituir las sumas de que hubiere dispuesto o las que hubieren pagado por su cuenta, más gastos, comisiones e interés que resulten a su cargo. Este anuencia se rige por los artículos 718 al 728 inclusive, del Código de Comercio.


El pacto de tolerancia de crédito cumple la función de poner a disposición del acreditado una cantidad de plata para dedicarlo a sus actividades comerciales o industriales o acertadamente que se cancelen obligaciones por su cuenta. Como el acreditado puede no asimilar el momento preciso en que faltará el plata, es una superioridad tenerlo únicamente a disposición para su oportunidad, con el privilegio de respaldar intereses únicamente sobre el saldo que le resulte en un momento determinado y no sobre la cantidad total de la transigencia.


Por otro banda, como se fija un límite máximo, el acreditado puede pactar una cantidad más anilla de lo que tiene planificado cambiar, sobre todo por las fluctuaciones de precios u otras circunstancias fortuitas de contratación, lo que no sucede en los préstamos cerrados. En el caso del acreditante, esta operación le permite ingresar cuartos por concepto de intereses mediante estudios planificados, previos al otorgamiento de una comprensión. En los bancos, específicamente, los créditos se otorgan haciendo estudios sobre la capacidad económica del acreditado, exigiéndose garantías que aseguren la recuperación.


CARACTERES DEL Acuerdo


Muchas teorías se han formulado para explicar la naturaleza jurídica del arreglo de transigencia de crédito, siendo las más connotadas las siguientes:


a) Anuencia mutuo: Las circunstancias de que en este entendimiento se dé la restitución dci valencia recibido y que se paguen intereses, fundamente la conclusión de que la tolerancia significa una relación contractual consensual, en donde la calidad de deudor pleno se va adquiriendo paulatinamente y no al momento de celebrar el arreglo. Por otro flanco, en la tolerancia, el merecedor (acreditante), no sólo lo es por entregar moneda, sino también por saldar una obligación frentes a un tercero, como sería el paso de un título de crédito. Estos dos señalamientos permiten considerar que es una teoría inadecuada.


b) Anuencia preliminar: Esta teoría considera que la comprensión es un resolución preparatorio; y por esa, preliminar de otros contratos. El entendimiento preliminar, regularmente, se refiere a otro que se celebrará en el futuro, el cual es de la misma naturaleza del preparatorio; se promete celebrar un resolución de arrendamiento; uno de compraventa, para uno de compraventa. Pero sucede que en la comprensión no se prepara mínimo. La relación jurídica entre las partes existe por si misma, con carácter principal, aunque la consumación se difiera por su peculiar forma de tratar.


c) Teoría de Francisco Messineo: Se considera que es la más ajustada a la sinceridad de este convenio y que no se contraria con el sentido del Derecho guatemalteco. Lo fundamental de la teoría de Messineo es considerar que este pacto es principal; y por lo mismo, los existencias los sufre él mismo, sin referirse a otro.


OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CONTRATANTES


Para el acreditante y el acreditado, sus obligaciones y derechos en la transigencia de crédito, son las siguientes:


a) El acreditante se obliga a poner una suma de patrimonio a disposición del acreditado o a contraer obligaciones por cuenta de éste. No existe ninguna disposición que niegue la posibilidad de que la obligación tenga uno y otro sentidos; debemos comentar entonces, la redacción del Código de Comercio al referirse al segundo caso, en el artículo 718, porque al aseverar: " contraer obligaciones por cuenta de éste" .


b) El acreditado, por el derecho que tiene a disponer del parné que se le acredita" a que se cancelen obligaciones por su cuenta, se obliga a restituir el billete de que


MODALIDADES DE Tolerancia DE CRéDITO


a.) Garantizada: se da cuando la obligación del acreditado se garantiza con hipoteca, fianza o prenda.


b.) Al Descubierto: Se le fogata así a la comprensión que no tiene más garantía que la confianza mutua entre las partes.


c.) En Cuenta Corriente: La doctrina y la ley guatemalteca (art. 723) se refieren a la transigencia de crédito en cuenta corriente como aquella modalidad en la que el acreditado puede hacer remesas antaño de que puedan liquidarse en cumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada; si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo uso de la cantidad innovador.


TERMINACIÓN DE UN CRéDITO


Como se fija un plazo para el uso del crédito, la extinción de éste da por terminado el acuerdo. También puede terminar anticipadamente si el acreditado le comunica por escrito al acreditante su determinación. Puede suceder que se haya omitido el plazo para utilizar el crédito; en ese caso cualquiera de las partes puede darlo por terminado mediante denuncia que se le hace aprender a la otra parte pro medio de un protonotario.


Pacto DE DESCUENTO


Este resolución se encuentra regulado del artículo 729 al 733 del Código de Comercio. Al repasar este articulado nos percatamos de la yerro de precisión de la ley en cuanto a establecer la naturaleza de los negocios jurídicos que contiene operaciones de crédito, ya que algunas figuras se les califican como contratos, mientras que a otras se les fogosidad operaciones. Sin bloqueo, siendo clase el concepto de arreglo contenido en el artículo 1517 del Código Civil, y estando emplazado el descuento en el interior del manual del Código que tipifica las especies de la contratación mercantil, debemos fijarnos de que el descuento es un pacto.


Clases de Descuento


Según la forma en que se represente el crédito descontado, el descuento puede ser cartáceo y no cartáceo. El primero ocurre cuando se transfieren títulos de crédito, que por lo regular son saber de cambio. En este caso, si las trivio de cambio son documentadas, el descontador tiene la calidad de un endosatario en garantía con respecto a los títulos representativos mientras los tenga en su poder. El segundo, el no cartáceo, se da cuando el crédito consta en los libros de contabilidad del comerciante; pero, para ello es necesario:


a.) Que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso;


b.) Que haya prueba escrita de la existencia del documento;


c.) Que el resolución conste por escrito; y


d.) Que se giren literatura de cambio a distinción del descontador por el o los créditos transferidos.


La grafema se haría efectiva si al vencimiento no se paga el precio del crédito descontado. Esto podría dar problemas de duplicidad de obligaciones provenientes de un mismo negocio subyacente, porque las cultura no expresan causa negocial. En ese sentido, creo que en el anuencia debe hacerse relación a la emisión de las saber y evitar una duplicidad de reclamaciones; el acuerdo y la documento. En el caso del descuento no cartáceo. El descontador tiene derecho a revisar los libros de contabilidad que datan el crédito cedido; y para el cobro del mismo, la ley lo inviste con las facultades de un mandatario, lo cual ha significado que se considere este descuento como un mandatario, lo cual ha significado que se considere este descuento como un mandato, lo que no tiene fundamento en nuestro medio porque la calidad de mandatario sólo puede provenir de un entendimiento de mandato.


Convenio DE CUENTA CORRIENTE


El pacto de cuenta corriente se encuentra regulado del artículo 734 al 743 del Código de Comercio. Se caracteriza por el hecho de que las dos partes del negocio pueden fungir como acreedores o deudores de la relación jurídica, ya que realizan operaciones de crédito en forma cruzada. De ahí que ambas partes reciban el mismo calificativo: cuentacorrentistas. La cuenta corriente, como acuerdo, se presenta en dos modalidades: cuenta corriente común y cuenta corriente bancaria. A la primera también se le fuego mercantil, pero, sería un calificativo inexacto conforme el derecho guatemalteco, porque en nuestro medio las dos son mercantiles.


Aceptando que son los hechos quienes proporcionan los principios diferenciadores es doble señalar lo futuro:


a.) En la común hay concesión recíproca de créditos; en la bancaria la concesión es partidista; de sotabanco a cliente o de cliente a cárcel.


b.) En la común, la categoría de deudor o demandante se establece al obstrucción de la cuenta; en la bancaria se establece en cualquier momento.


c.) En la común hay novación periódica, porque el deudor pasa a ser fiador y al revés; en la bancaria no se da esa novación; y


d.) En la común las remesas no necesariamente se constituyen en efectivo; en la bancaria, las remesas son dinerarias.


Por el acuerdo de cuenta corriente mercantil, la partes, denominadas en común cuenta corrientes, se obligan a entregarse remesas recíprocas de fondos de diversa naturaleza cuyo valencia dinerario constituyen partidas de fertilizante o cargo en la cuenta de cada cuenta correntista, saldándose las operaciones al pestillo de entendimiento para determinar quien es el sujeto deudor de la relación y exigirle el suscripción en los términos convenidos.


Suspensión DEL Arreglo.


En la cuenta corriente los sujetos del negocio son potenciales deudores o acreedores, porque el valencia de las remesas recíprocas que se envían se cuantifica al finalizar el plazo pactado o cada seis meses según lo prevé la ley.


Al finalizar ese plazo se determina quien es el deudor y quien el merecedor, para exigirse el cuota del saldo que resulte, el que tiene la cualidad de ser líquido y exigible. Este saldo, si se conserva en cuenta, o sea que no se hace efectivo, según convengan las partes, causará intereses al tipo que se haya pactado para las remesas o al interés admitido a desliz del convenio.


De lo previo podemos deducir que el cerrojo de la cuenta ni es la terminación del entendimiento, aunque eventualmente podría serlo; es solo un acto necesario para determinar quien es el deudor y el merecedor entre las partes del pacto y avanzar el envío de remesas que originaran nuevos cargos y abonos en sus contabilidades. Podría suceder que al hacer el obturación de la cuenta se cometieran errores de núúnico, de cálculo, duplicaciones u omisiones en las cuentas; en tales casos, el derecho a pedir la rectificación prescribe en seis meses a partir de la aniversario de clausura.


Al celebrarse el entendimiento puede establecerse el plazo y las épocas de vallado. En el primer caso, al vencerse, termina el convenio con los mismos bienes de un obturación en cuanto a la determinación del deudor, termina el entendimiento con los mismos enseres de un suspensión en cuanto a la determinación del deudor y el digno, sólo que ya no habrá nuevas remesas. Ahora terminado en la plazo de un cerradura, si da aviso con diez días de anticipación, por lo menos, termina si los herederos o sus representantes deciden continuarlo, lo cual es una concordancia de la ley con el principio de conservación de la empresa, ya que éste pacto viabiliza las relaciones del tráfico comercial.


Convenio DE REPORTO


El entendimiento e reporto, en Guatemala, era un negocio contractual que podía catalogarse como derecho vivo de no positivo, ya que era poca la experiencia que se tenía sobre él. El Código de Comercio lo tiene regulado del artículo 744 al 749; y la doctrina la considera como una operación propia de las bolsas de títulos; pero, siendo resistentes esas instituciones auxiliares del tráfico comercial en el medio guatemalteco, la ley no requiere que se de cómo resolución bursátil; de modo que puede concentrarse entre el tomador o el tenedor de un título y una institución d crédito o con otra persona que tenga interés en este tipo de negocio. La influencia de la legislación mexicana es evidente en el caso del pacto que estudiamos, al valor de que, con ligeras variantes, el artículo de nuestro Código es una copia tomada de la Ley Universal de Títulos y Operaciones de Crédito Mexicana, sin mayores aportes de la legislación doméstico. No sucede lo mismo con el Derecho Costarricense, en donde no se consideró necesario legalizar sobre una materia alejada de la efectividad jurídica e nuestros países.


Por el anuencia de reporto, una parte, emplazamiento reportado, transfiere a la otra señal reportador, la propiedad de títulos de crédito, obligándose este último a devolver al primero otros títulos de la misma especia internamente l plazo pactado y contra reembolso de precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o disminuido según se haya convenido.


El concepto preparatorio recoge la idea que nos da el artículo 74 de nuestro Código, señalando como característica peculiar que todo título de crédito puede ser objeto de reporto, aun cuando los demás artículos que lo rigen se infiere que su incidencia se daría más en el circunscripción de aquellos títulos de crédito que, como las obligaciones sociales deben tures, tienen dependencia con las acciones de las sociedades, que son los genuinos títulos objeto de un reporto, ya que existen para arriesgar con la especulación. Pero como las acciones en nuestra ley no son títulos de crédito, obviamente están excluidas de ser objeto del anuencia de reporto.


El documento entonces, en que conste el reporto, deberá cumplir con los requisitos que estipula el artículo 745, siendo ellos los siguientes:


a.) Nombres completos de los contratantes;


b.) Clases de títulos reportador y datos que permitan su identificación;


c.) Plazo para concluir la operación; y


d.) Precio del entendimiento.


CARTAS ÓRDENES DE CRéDITO


La carta-orden de crédito en un arreglo que se formaliza en un documento denominado Carta Orden de Crédito, por medio del cual quien lo expide se dirige a un destinatario, ordenándole la entrega de una suma de moneda a la persona que él mismo le indica y a quien se le candela tomador o beneficiario.


Aún cuando se considera que en un útil de poco uso, nuestro Código, regula este negocio del artículo 750 al 756 del Código de Comercio. El documento o título que representa a la carta de orden de crédito no debe tomársele como título de crédito, o sea que no se necesita aceptación, no es protestable no confiere derecho alguno al tomador en contra del destinatario. Por estas razones s le considera como título indigno.


Es importante señalar que al referirnos a esta operación de crédito debemos llamarle carta-orden de crédito, con el objeto de distinguirla del crédito documentario que se manifiesta en una carta de crédito. La función de este negocio es proveer que en una persona el tomador pueda disponer de billete en efectivo en una plaza distinta a aquella en que se emite.


Sujetos de la Carta-Orden Crédito.


a.) Comisionado: es la persona que emite la carta-orden de crédito. Si el valía al que la misma se refiere es pagado total o parcialmente, este queda obligado frente al destinatario.


b.) Destinatario: es la persona a quien va dirigida la carta-orden crédito. Esta persona no está obligada a cumplir la " orden" ; es de absoluta dispensa acatar o no el requerimiento que le hace el donador.


c.) Tomador o Beneficiario: es la persona en cuyo patrocinio se emite la carta-orden crédito. Si este sujeto recibió alguna cantidad como consecuencia de la carta, contrae la obligación de pagarle al librador, tanto la suma recibida, como también los intereses legales sobre la suma. Esta obligación de pagarle al donador, tanto la suma recibida, como momento en que el donador le pague al destinatario, ileso pacato en contrario. Ahora admisiblemente, si el tomador, para obtener la carta hubiere entregado el monto de la operación al librador, o satisfecho el valía en otra forma, y el destinatario no la hace efectiva, se entiende que tiene derecho a que restituya la suma entregada, más una suma.


Como la carta-orden de crédito se puede extender sin obligación de que el tomador entregue el valor de la misma, en este caso la carta es renovable, lo que debe advertir al tomador y al destinatario. Esta previsión del artículo 753 no funciona si existió entrega de la suma acreditada.


FORMA DE LA CARTA


Como la carta-orden de crédito contiene una operación, un entendimiento de crédito podemos calificarla como sujeta a una formalidad, ya que debe constar por escrito y citar lo sucesivo.


a.) Aniversario de la carta


b.) Nombre del destinatario


c.) Nombre del tomador o beneficiario


d.) Cantidad hasta donde se puede entregar si el destinatario acepta el requerimiento


e.) Plazo de la carta-orden de crédito, el que si no expresa es de un año; y


f.) Firma y nombre del librador.


Maleable DE CRéDITO


La polímero de crédito es un documento de gran difusión en el tráfico comercial que, sin retención, carece de exposición entre los autores del Derecho Mercantil. Para nosotros constituye un ejemplo de cómo la práctica comercial va haciendo que surjan instituciones no contempladas en los textos doctrinarios. Todos oímos balbucir de la maleable de crédito; mucho la manejan como medio de proporcionar la adquisición de satisfactores, mediante transacciones al crédito. En Guatemala está regulada en el artículo 767 del Código de Comercio.


Operatividad de la Polímero de Crédito


En Guatemala funcionan sociedades, como Cuentas S.A. o sucursales de comerciantes extranjeros, como American Express, Diners Club International o MasterCharge, VISA, que se dedican a extender tarjetas de crédito. La persona que tenga interés en poseer un documento de esta naturaleza, concurre a estas empresas, en donde se le investiga su capacidad económica, vocación de cuota, etc. Y si resulta elegible para la empresa, se celebra un entendimiento de maleable de crédito por el cual el comerciante que extienda el documento se compromete a fertilizar, hasta una suma determinada, las compras al crédito que el titular haga con los comerciantes afiliados al sujeto que extiende la polímero. El propietario del documento paga una suma por su vigencia según el plazo; y garantiza al librador en la forma que este se los exija: descuento de sueldos, garantías flotantes, etc. El tarjeta-habiente llega a un almacén afiliado; y transacción al crédito una mercadería o hace uso de un servicio; el portador le paga al afiliado; y el tarjeta-habiente le paga al portador el valencia de los créditos obtenidos más los intereses que se le hayan pactado.


Forma de la Plástico de Crédito


La polímero de crédito se expide a valía de una persona determinada y no son negociables; únicamente la puede usar la persona en cuyo confianza se expide. Debe contener el nombre de la persona que la expide regularmente son comerciante sociales, y la firma autógrafa del tarjeta-habiente. Además, expresa el plazo de validez y el condado en que se puede usar.


El crédito documentario en un anuencia que contiene una operación de crédito cuya incidencia en el movimiento comercial, sobre todo a nivel internacional, es sumamente apreciable. Conforme la técnica del Código de Comercio guatemalteco, este negocio puede darse fuera del ámbito bancario; pero, en la práctica se observa que únicamente se realiza como operación bancaria. Cuando un faja le extiende una carta de crédito a un cliente, se asimila al hecho de abrirle un crédito, con la particularidad de que es la institución la que se encarga de retribuir las obligaciones en dirección a las que está destinado el crédito documentario. Su obligación de enriquecer antaño de percibir el objeto de mercadería comprada; mientras que el comerciante recibe el precio ayer de consumarse la compraventa. Este arreglo se encuentra regulado del artículo 758 al 765 del código de comercio.


Por el entendimiento de crédito documentario un sujeto llamado acreditante, se obliga frente a otro llamado acreditado, a fertilizar o contraer una obligación por cuenta de éste y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado.


El concepto susodicho recoge la idea plasmada en el artículo 758 modificándolo en lo que tiene de defectuoso.


Los créditos documentarios son contratos de tolerancia de crédito en los que el acreditante se obliga a fertilizar o acertadamente a aceptar trivio de cambio a auxilio de un tercero por cuenta del acreditado contra presentación de ciertos documentos, anexos generalmente a trivio documentadas.


Sujetos del Convenio


Los sujetos del anuencia de crédito documentario, son los siguientes:


a.) Acreditante: Es la persona que otorga en crédito mediante la carta e crédito. En la práctica sólo los bancos fungen como tales.


b.) Acreditado: Es la persona a quien se le otorga el crédito. Regularmente adquieren un correctamente.


c.) Beneficiario: Es la persona que va a recibe el valencia del dinerario a que se refiere el crédito documentario.


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